×
Mikraot Gedolot Tutorial
גמרא
פירוש
הערותNotes
E/ע
גמרא בבא מציעא ו׳.גמרא
;?!
אָ
וְאֶלָּא הָא דְּאָמַר רַב נַחְמָן מַשְׁבִּיעִין אוֹתוֹ שְׁבוּעַת הֶיסֵּת נֵימָא מִיגּוֹ דַּחֲשִׁיד אַמָּמוֹנָא חֲשִׁיד אַשְּׁבוּעָתָא. וְתוּ הָא דְתָנֵי רַבִּי חִיָּיא שְׁנֵיהֶם נִשְׁבָּעִין וְנוֹטְלִין מבעה״במִבַּעַל הַבַּיִת נֵימָא מִיגּוֹ דַּחֲשִׁיד אַמָּמוֹנָא חֲשִׁיד אַשְּׁבוּעָתָא. וְתוּ הָא דְּאָמַר רַב שֵׁשֶׁת אשָׁלֹשׁ שָׁבוּעוֹת מַשְׁבִּיעִין אוֹתוֹ שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא פָּשַׁעְתִּי בָּהּ שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא שָׁלַחְתִּי בָּהּ יָד שְׁבוּעָה שֶׁאֵינָהּ בִּרְשׁוּתִי נֵימָא מִיגּוֹ דַּחֲשִׁיד אַמָּמוֹנָא חֲשִׁיד אַשְּׁבוּעָתָא. אֶלָּא לָא אָמְרִינַן מִיגּוֹ דַּחֲשִׁיד אַמָּמוֹנָא חֲשִׁיד אַשְּׁבוּעָתָא. אַבָּיֵי אָמַר חָיְישִׁינַן שֶׁמָּא מִלְוֶה יְשָׁנָה יֵשׁ לוֹ עָלָיו. אִי הָכִי נִשְׁקוֹל בְּלָא שְׁבוּעָה. באֶלָּא חָיְישִׁינַן שֶׁמָּא סְפֵק מִלְוֶה יְשָׁנָה יֵשׁ לוֹ עָלָיו. וְלָאו אָמְרִינַן תָּפֵיס מָמוֹנָא מִסְּפֵיקָא מִשְׁתְּבַע נָמֵי מִסָּפֵק. אָמַר רַב שֵׁשֶׁת בְּרֵיהּ דְּרַב אִידִי פָּרְשִׁי אִינָשֵׁי מִסְּפֵק שְׁבוּעָה וְלָא פָּרְשִׁי מִסְּפֵק מָמוֹנָא מַאי טַעְמָא מָמוֹן אִיתֵיהּ בַּחֲזָרָה שְׁבוּעָה לֵיתֵיהּ בַּחֲזָרָה.: בָּעֵי ר׳רַבִּי זֵירָא תְּקָפָהּ אֶחָד בְּפָנֵינוּ מַהוּ. הֵיכִי דָמֵי אִי דְּשָׁתֵיק אוֹדוֹיֵי אוֹדִי לֵיהּ וְאִי דְּקָא צָוַוח מַאי הֲוָה לֵיהּ לְמֶעְבַּד. לָא צְרִיכָא דִּשְׁתֵיק מֵעִיקָּרָא וַהֲדַר צָוַוח מַאי מִדְּאִשְׁתִּיק אוֹדוֹיֵי אוֹדִי לֵיהּ אוֹ דִלְמָא כֵּיוָן דְּקָא צָוַוח הַשְׁתָּא אִיגַּלַּאי מִילְּתָא דְּהַאי דִּשְׁתֵיק מֵעִיקָּרָא סָבַר הָא קָא חָזוּ לֵיהּ רַבָּנַן. אָמַר רַב נַחְמָן ת״שתָּא שְׁמַע גבד״אבַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים שֶׁשְּׁנֵיהֶם אֲדוּקִין בָּהּ אֲבָל הָיְתָה טַלִּית יוֹצֵאת מִתַּחַת יָדוֹ שֶׁל אֶחָד מֵהֶן הַמּוֹצִיא מֵחֲבֵירוֹ עָלָיו הָרְאָיָה הֵיכִי דָמֵי אִי נֵימָא כִּדְקָתָנֵי פְּשִׁיטָא אֶלָּא שֶׁתְּקָפָהּ אֶחָד בְּפָנֵינוּ. לָא הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן דכְּגוֹן דְּאָתוּ לְקַמַּן כְּדִתְפִיסוּ לַהּ תַּרְוַיְיהוּ וְאָמְרִינַן לְהוּ זִילוּ פְּלוּגוּ וּנְפַקוּ וַהֲדַר אֲתוֹ כִּי תָּפֵיס לַהּ חַד מִינַּיְיהוּ הַאי אֲמַר אוֹדוֹיֵי אוֹדִי לִי וְהַאי אֲמַר בִּדְמֵי אֹגַרְתִּי נִיהֲלֵיהּ דְּאָמְרִינַן לֵיהּ עַד הַשְׁתָּא חָשְׁדַתְּ לֵיהּ בְּגַזְלָן וְהַשְׁתָּא מוֹגְרַת לֵיהּ בְּלָא סָהֲדִי. וְאִיבָּעֵית אֵימָא כִּדְקָתָנֵי דְּאָתוּ לְקַמַּן כִּי תָּפֵיס לַהּ חַד מִינַּיְיהוּ וְאִידַּךְ מְסָרֵךְ בָּהּ סָרוֹכֵי וַאֲפִילּוּ לְסוֹמְכוֹס דְּאָמַר מָמוֹן הַמּוּטָּל בְּסָפֵק חוֹלְקִין בְּלֹא שְׁבוּעָה מוֹדֶה סוֹמְכוֹס הדְּסִרְכָא לָאו כְּלוּם הִיא. אִם תִּמְצֵי לוֹמַר תְּקָפָהּ אֶחָד בְּפָנֵינוּ מוֹצִיאִין אוֹתָהּ מִיָּדוֹ הִקְדִּישָׁה אֵינָהּ מְקוּדֶּשֶׁת אִם תִּמְצֵי לוֹמַר תְּקָפָהּ אֶחָד בְּפָנֵינוּ ואֵין מוֹצִיאִין אוֹתָהּ מִיָּדוֹ הִקְדִּישָׁהּ בְּלֹא תְּקָפָהּ מַהוּ. כֵּיוָן דְּאָמַר מָר זאֲמִירָתוֹ לַגָּבוֹהַּ כִּמְסִירָתוֹ לַהֶדְיוֹט דָּמֵי כְּמַאן דְּתַקְפַהּ דָּמֵי. אוֹ דִלְמָא הַשְׁתָּא מִיהָא הָא לָא תַּקְפַהּ וּכְתִיב {ויקרא כ״ז:י״ד} וְאִישׁ כִּי יַקְדִּישׁ אֶת בֵּיתוֹ קֹדֶשׁ וְגוֹ׳ מָה בֵּיתוֹ בִּרְשׁוּתוֹ חאַף כֹּל בִּרְשׁוּתוֹ לְאַפּוֹקֵי הַאי דְּלֹא בִּרְשׁוּתוֹ. ת״שתָּא שְׁמַע דְּהָהִיאמהדורת על־התורה (כל הזכויות שמורות)
כולל ניקוד ופיסוק בפרקים מובחרים באדיבות הרב דן בארי, וניקוד בשאר מסכתות באדיבות דיקטה - המרכז הישראלי לניתוח טקסטים (CC BY-NC)
E/ע
הערותNotes
חלק א, סימן כח
בענין תקפו כהן
במשנה ריש בבא מציעא איתא דשנים שבאו לבית דין אוחזין בטלית בטענת כולה שלי הרי שניהם נשבעים ויחלוקו. ואיתא להלן, שם ו׳,א — ז׳,א: ״בעי ר׳ זירא תקפה אחד בפנינו מהו (רש״י ד״ה תקפה אחד: ״הוציאה מיד חברו בחזקה והרי כולה בידו קודם שנשבעו״).
היכי דמי אי דשתיק — אודויי אודי ליה, ואי דקא צווח — מאי הוה ליה למעבד? לא צריכא דשתיק מעיקרא והדר צווח מאי, מדאשתיק אודויי אודי ליה או דלמא כיון דקא צווח השתא, איגלאי מילתא דהאי דשתיק מעיקרא סבר הא קא חזו ליה רבנן.
... אם תמצי לומר תקפה אחד בפניו מוציאין אותה מידו (רש״י ד״ה ואת״ל: ״בשאלתינו לפשוט דמוציאין אותה מידו ויחלוקו״) הקדישה (רש״י: ״בלא תקפה״) אינה מקודשת (רש״י: ״דלא אלים הקדישה מתקפה״).
אם תמצי לומר תקפה אחד בפנינו אין מוציאין אותה מידו הקדישה בלא תקפה מהו, כיון דאמר מר אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט דמי כמאן דתקפה דמי או דילמא השתא מיהא הא לא תקפה (רש״י: ״ואינו יכול להקדישה״), וכתיב ואיש כי יקדיש את ביתו קדש וגו׳ מה ביתו ברשותו אף כל ברשותו לאפוקי האי דלא ברשותו.
ת״ש דההיא מסותא (רש״י: ״מרחץ״) דהוו מנצו עלה בי תרי, האי אמר דידי הוא והאי אמר דידי הוא. קם חד מינייהו אקדשה, פרשי מינה (רש״י: מלרחוץ בה״) רב חנניה ורב אושעיא וכולהו רבנן.
... א״ל רב המנונא מתני׳ היא: ספק בכורות (רש״י: ״כגון בהמה שילדה ואין ידוע אם בכרה כבר אם לא״) ... המוציא מחברו עליו הראיה (רש״י: ״קס״ד אם ביד ישראל הן הוי כהן מוציא מחברו עליו הראיה ואם תקפה כהן ושתיק ישראל והדר צווח הוי ישראל מוציא מחברו״). ותני עלה: אסורין בגיזה ועבודה (רש״י: ״מספק שמא קדשים הם״). והא הכא דאמר תקפו כהן אין מוציאין אותו מידו דקתני המוציא (רש״י: ״משמע בין כהן בין ישראל״) מחברו עליו הראיה, וכי לא תקפו אסורין בגיזה ובעבודה (רש״י ד״ה וכי לא תקפו: ״חמור כח הקדש לאוסרן בגיזה ועבודה, ש״מ דאת״ל תקפו אין מוציאין אותו מידו הקדישה מקודשת״).
אמר ליה רבה קדושת בכור קאמרת, לעולם אימא לך תקפו כהן מוציאין אותו מידו ואפילו הכי אסורין בגיזה ובעבודה דקדושה הבאה מאליה שאני (רש״י ד״ה לעולם אימא לך: ״גבי בכור דאפי׳ תקפו כהן מוציאן אותו מידו מסתמא בחזקת ישראל הן ולעולם הכהן קרוי מוציא מחברו, וטעמא דגיזה ועבודה לאו משום דיהא לכהן שום כח בהן דתפשוט מינה להיכא דאי תקפו אין מוציאין מידו הקדישה הוי הקדש, אלא הכא משום איסור ספק גיזת קדשים וקדושה הבאה מאליה שאני שאם בכור הוא מאליו קדוש ואיכא לספוקי בהכי, אבל גבי מסותא דאין קדושה באה אלא על פיו של זה, אימא לך דאפי׳ אם תמצי לומר תקפה אין מוציאין, הקדישה בלא תקפה לא הוי הקדש דאין יכול להקדיש דבר שאינו ברשותו״).
א״ל רב חנניא לרבה תניא דמסייע לך (רש״י: ״דגבי ספק בכורות אם תקפה כהן מוציאין מידו״): הספיקות נכנסין לדיר להתעשר. ואי ס״ד תקפו כהן אין מוציאין אותו מידו אמאי נכנסין לדיר נמצא זה פוטר ממונו בממונו של כהן (רש״י ד״ה ואי ס״ד: ״יש לכהן צד זכייה בו נמצא זה אם יצא בעשירי פוטר ממונו בממונו של כהן״).
... מאי הוי עלה דמסותא. ת״ש דא״ר חייא בר אבין, הוה עובדא בי רב חסדא ורב חסדא בי רב הונא ופשטה מהא דאמר רב נחמן כל ממון שאין יכול להוציאו בדיינין הקדישו אינו קדוש (רש״י: ״והאי נמי דחזינן ליה דאין יכול להוציאו בדיינין שאין לו ראיה בדבר אין הקדישו קדוש״).
הא יכול להוציאו בדיינין הקדישו קדוש אע״ג דלא אפקיה והאמר ר׳ יוחנן גזל ולא נתייאשו הבעלים שניהם אינם יכולין להקדישו, זה לפי שאינו שלו וזה לפי שאינה ברשותו (רש״י: ״והא סתם גזילה יכולין להוציאו בדיינין הוא״)? מי סברת במסותא מטלטלין (רש״י: ״כגון גיגית״) עסקינן, במסותא מקרקעי עסקינן, דכי יכול להוציאה בדיינין ברשותיה קיימא (רש״י ד״ה מקרקעי: ״דכל היכא דאיתיה ברשות מרי׳ קיימא דקרקע אינה נגזלת, ושפיר פשיטנא מהא דאי הוה ליה ראיה עלה הקדישו הקדש״)״.
א
והנה שאלת ר׳ זירא בתקפה היא האם שתיקתו של הנתקף מתפרשת כהודאה. ואמנם אח״כ כשהגמ׳ שואלת מה הדין בהקדישה בלא תקפה, הן בקשר לטלית הן בקשר למסותא והן בקשר לספק בכור אין הגמ׳ מזכירה כלל וכלל את ענין השתיקה. וישנן שתי דרכים להבנת סוגיית הקדישה.
א. גם שם מדובר במצב שהשני שתק ולבסוף צווח, והשאלה היא האם גם בהקדישה שתיקתו מתפרשת כהודאה דומיא דבתקפה, או לא ״דלמה יצווח בשביל דבריו״ (כלשון התוס׳). כך דרכן של רוב הראשונים בפירוש הסוגיא. אך יש כאן תמיהות רבות:
– כאמור אין שום רמז בגוף הגמ׳ שגם בהקדישה מדובר כשהשני שתק ולבסוף צווח.
– גם אם נימא שהדברים מונחים ״בין השיטין״, ומאחר שכבר נתפרש ב״היכי דמי״ שבתקפה מדובר בהאי גוונא, אז גם בהקדישה מדובר בהאי גוונא, הרי זה ניחא לגבי טלית, אך במסותא שם היה מעשה, ולמה א״כ לא איתפרש כיצד היה המעשה? והקשה מכולן זהו ״ספק בכורות״ דמה שייך שם שתק ולבסוף צווח, הרי הכהן לא הקדיש בפועל, אלא שהגמ׳ הבינה בשלב ראשון שאיסור גיזה ועבודה בא מכח זכויותיו של הכהן בבהמה, והרי זה כאילו הקדישו הכהן, אך סוף סוף לא שייך לדון כאן על שתיקתו של בעה״ב כיון שלא היה כאן מעשה הקדש בפועל! ואם נאמר שה״שתק ולבסוף צווח״ היה בעת שהכהן חטף, הרי א״א בזה לפשוט את השאלה של הקדישה בלא תקפה! ובכלל מה שייך בספק בכורות לדון על פירוש השתיקה, הרי בעל הבית והכהן הם עצמם אינם יודעים טיבו של ולד זה האם הוא בכור או לא (ודבר זה מעורר תמיהה גדולה על רש״י שדווקא ב״ספק בכורות״ הכניס את ה״היכי תמצא״ של שתיק ישראל והדר צווח — כשתקפו כהן).
ויש לציין שתוס׳ בפירושם, ד״ה והא הכא דכי תקפה כהן, נזהרו מלהכניס את ה״היכי תמצא״ של שתק ולבסוף צווח במסותא וב״ספק בכורות״, אך דבר זה גופא מעורר קושי׳ על קושי׳ כי סוף סוף הגמ׳ רוצה להוכיח את השאלה של טלית ממסותא. ועי׳ מהרש״א ומהר״ם שנדחקו בזה.
– לסוף הגמ׳ שואלת מאי הוי עלה דמסותא ופושטת דכל ממון שאינו יכול להוציאו בדיינין הקדישו אינו קדוש, וכיון דמסותא (והוא הדין טלית) אינו יכול להוציאו בדיינין אז אין בכוחו להקדיש. ושוב תמוה, דאם נימא דאיירי בשתיק, הרי על הצד ששתיקתו הוי כהודאה למה שההקדש לא יחול, ומה לן אם לפני השתיקה היה זה ממון שאינו יכול להוציאו בדיינין (ועי׳ מהרש״א על תוס׳ ד״ה והא הכא דכי תקפה כהן).
ב. בהקדישה לא מדובר שהשני שתק ולבסוף צווח, והשאלה א״כ איננה כלל כיצד לפרש את שתיקתו, אלא יש כאן שאלה משפטית האם האפשרות שיש לו לתפוס דיה כדי שיוכל מכח זכות זאת ג״כ להקדיש, ושההקדש יחול לכה״פ מספק.
וגם דרך זאת מוקשית, דסוף סוף האפשרות לתפוס תלויה בשתיקה של השני, והאם נביאים ובני נביאים אנחנו לדעת שאם היה תופס אז השני היה שותק, וא״כ כיצד ניתן לבנות זכות על שתיקה שלא באה לעולם?
ב
וע״כ נראה לי דשאלת ר׳ זירא ״תקפה אחד בפנינו מהו״ לא היתה כלל וכלל שאלה של הערכה ואומדנא כיצד לפרש את שתיקתו של זה שנתקף, אלא היא היתה שאלה ביסוד דיני תפיסה, האם התקיפה יוצרת מצב חדש שבו רק אחד תפוס בפנינו, וא״כ מחוייב בית דין להעריך את המצב עפ״י הנתונים החדשים, כלומר שנוצר כאן שינוי במוחזקות, וממילא יפסוק בית דין המוציא מחברו עליו הראיה, או מכיון שכשבאו לפנינו היה בדעת בית דין לפסוק יחלוקו כי הטלית בחזקת שניהם היתה עומדת —ורק לא הי׳ סיפק ביד בית דין להכריז ״יחלוקו״ כי עדיין לא נשבעו (עי׳ רש״י ד״ה תקפה אחד)— הרי מעשה התקיפה בפנינו אינו יוצר מצב חדש, ואינו יכול לשנות את הפסק המקורי, והרי זה כאילו שתקף אחרי שכבר נפסק יחלוקו שאז וודאי דמפקינן מיניהא.
ולפי״ז נראה דמה שאמרו בגמרא בהמשך ״היכי דמי אי דשתיק אודויי אודי ליה ואי דקא צווח מאי הוה ליה למעבד״ לא יצא כלל מבית מדרשו של ר׳ זירא אלא היא שאלה שנשאלה אח״כ בישיבות בבל, בהן רצו לברר באיזה ״היכי תמצא״ ניתן להעלות את השאלה המשפטית של ר׳ זירא (ודבר זה מצוי בש״ס כולו שה״היכי דמי״ בא לברר באיזו מציאות להעמיד את הדברים שנאמרו קודם, ולעיתים רבות הוא מצמצם את המציאות למקרה מיוחד שרק הוא מאפשר, עפ״י ה״היכי דמי״, לקיים את הדברים שנאמרו). והשאלה היא ממ״נ: אם מדובר שהנתקף שתק, הרי הוא הודה וממילא אין מקום לשאלת ר׳ זירא, ואם הוא צווח, הרי ברור שא״א להתייחס למעשה התקיפה שהיה בפנינו, שהצליח אך ורק בגלל שהנתקף היה מדי חלש למנוע את הדבר, והעד: צעקתו (וכלשון הגמ׳ ״מאי הוה ליה למעבד״), וע״כ וודאי שבזה לא נוצר מצב חדש במוחזקות ולדידן עדיין המצב העומד בפנינו הוא ששניהם תפוסים בטלית ושוב אין מקום לבעיית ר׳ זירא. טענת ה״היכי דמי״ היא איפוא שבעייתו של ר׳ זירא היא אמנם שאלה עיונית, אך למעשה אין היכי תמצא שבו ניתן להעלות את שני הצדדים המשפטיים, כי הבעל דבר בעצמו, כלומר הנתקף, לפי תגובתו, כבר פתר את הבעייה של בית הדין, לכאן או לכאןב.
ועפי״ז יבואר היטב כל המשך הגמ׳ ב״הקדישה״. השאלה בהקדישה אינה תלויה כלל וכלל ב״שתק״ או ב״צווח״ אלא זוהי שאלה יסודית-משפטית עד כמה יש למקדיש ״יד וזכות״ בחפץ כדי שההקדש שלו יחול (לפחות מספק), שהרי על מנת שיהיה לו כח להקדיש ויחולו איסורים על החפץ, צריך שתהיינה לו זכויות ״ממוניות״ בחפץ, שיהיה שלו וברשותו. וע״כ את״ל תקפה מוציאין אותה מידו, הרי סימן הוא שמתייחסים אל הטלית כאילו אחרי שנפסק יחלוקו וע״כ ברור שאין בכוחו להקדישג. ואת״ל תקפה אין מוציאין מידו, א״כ סימן הוא שהטלית כולה עדיין בספק עומדת, ועדיין יש לכל אחד ״יד וזכות״ ממונית גם בחלק הנאחז ע״י השני, וממילא ההקדש יחול (לפחות מספק)⁠ד, ואפשר ד״יד״ זאת עושה דהוי אף ברשותו.
מאידך ״השתא מיהא הא לא תקפה״, וכיון שלמעשה כל כוחו מתבטא באפשרות תפיסה, אך אין לו שום אפשרות להוציא את החלק השני בדיינים, אז אין די באפשרות התפיסה כדי שהטלית תיחשב ל״שלו״ או ״ברשותו״ה.⁠ו

חלק א, סימן כט
ביאור דברי התוס׳ ד״ה הקדישה בלא תקפה מהו
ובענין תוך כדי דיבור
איתא בתוס׳ בסוגייתנו ו׳,א ד״ה הקדישה בלא תקפה מהו: ״ומיירי נמי כגון ששתק בשעה שהקדיש ולבסוף כששאלה הגזבר צווח ...⁠״
וקשה לי מה מועילה צוויחה, הא לעיל בבעייה דר׳ זירא שהעמידוה בשתק מעיקרא והדר צווח, הרי הצוויחה היתה בבית דין, כי זה ברור שצוויחה לא תועיל אחרי שכבר יצאו מבית דין, וכיצד איפוא יש ה״א שתועיל הצוויחה כשבא הגזבר, והאם הגזבר בא דווקא בתוך בית הדין? אלא נראה שכוונת התוס׳ לא שצווח ממש אלא פשוט שלא נתן לגזבר, וזאת בעצם הסיבה שמלכתחילה לא צווח כי הוא חשב לעצמו שלא יתן לגזבר לכשיבוא.
וזהו הפשט בהמשך התוס׳ ״... או דילמא הקדש לא הוי כתקיפה דלמה יצווח בשביל דבריו״, ולכאורה קשה וכי האיש אינו יודע דלגבי הקדש אמירה היא כמעשה, אלא הכוונה שאינו חש כל צורך לצווח כי ההוא לא תקף ועדיין הטלית ברשותו, ולכשיבוא הגזבר ממילא לא יתן לו! נמצא דבהקדישה אין לו כלל צורך לצווח בפועל, דכיון שהצוויחה פירושה שאינו נותן, הרי את זה יש לו כבר ״בכח״ מקודם, דיודע הוא שיוכל למנוע מהגזבר לקחת!
והצד שההקדש חל הוא מטעם ששתק בשעה שהקדיש ״דכיון ששתק אודויי אודי ליה והוה הקדש, ולא דמי לגזל ולא נתייאשו הבעלים דשניהם אין יכולין להקדיש, זה לפי שאינו שלו וזה לפי שאינו ברשותו דכיון דאודי ליה הוי כפיקדון שיש לו ביד אחרים דיכול להקדיש ...⁠״ (לשון התוס׳).
ועדיין קשה דסוף סוף אף אם הודה הרי בשעה שהקדיש עדיין לא באה ההודאה לעולם וממילא זה עדיין לא היה ברשותו. ומתרצין בכמה דרכים קושיא זאת:
א. עפ״י הכלל של תוך כדי דיבור, כלומר ההקדש חל רק אחרי שעבר זמן של תוך כדי דיבור, ואז כבר היתה הודאה. נמצא שחלות ההקדש — כשכבר הי׳ כפיקדון בידו.
ואין תירוץ זה נראה לי, כי הרבה הם הסוברים דבהקדש אין דין תוך כדי דיבור וההקדש חל מיד (עי׳ רמב״ם הל׳ מעשה קרבנות פט״ו ה״א — ובש״ך חו״מ רנ״ה ס״ק ה׳ תמה עליו ועל המחזיקין בשיטה זו עיי״ש, ועי׳ נדרים פ״ז,א ור״ן שם ד״ה והלכתא תוך כדי דיבור כדיבור דמי, ובבא בתרא קכ״ט,ב ואכמ״ל).
ועוד קשה לי דאף אם נימא דחלות ההקדש היא רק אחרי שעבר תוך כדי דיבור, אז גם ההודאה תקפה רק אחר זמן תוך כדי דיבור מההודאה, וא״כ עדיין הי׳ ההקדש לפני ההודאה!
[ומענין לענין איתא בבבא קמא ע״ג,א דלר׳ יוסי עדים שהעידו על גניבה ותוך כדי דיבור העידו על טביחה, והזימו אותם על הטביחה, אזי אם עד זומם למפרע הוא נפסל נמצא שבשעה שהעידו על הטביחה היו פסולי עדות, וממילא כיון שתוך כדי דיבור כדיבור דמי נפסלת עדותם על הגניבה ג״כ.
והנה בשלמא אם ענין תוך כדי דיבור הוא שהוי כזמן אחד שפיר דמי, אך אם ענין תוך כדי דיבור הוא כדברי הר״ן הנ״ל בנדרים פ״ז,א דאדם רוצה להשאיר לעצמו פתח לחזור בו תוך כדי דיבור ואינו גומר בדעתו ממש לפני שעבר זמן תוך כדי דיבור, א״כ כל ענין תוך כדי דיבור רק שייך לזמן שלאחר הדיבור, אך לא לזמן שלפני הדיבור, וכיצד איפוא מתבטלת העדות על הגניבה שהיתה לפני העדות על הטביחה?
ובעמודי אור סי׳ צ״ט העלה בחריפות גדולה דגם העדות על הגניבה מתבררת אמיתותה רק אחר כדי דיבור ע״י שלא חזר לעקור עדותו, אך אם תוך כדי דיבור העיד על הטביחה ומתברר למפרע שהי׳ שקרן באותה שעה, אם כן מה ראי׳ שלא חזר וביטל עדות ראשונה, הא האי גברא איתרע ואינו חושש על עדות שקר אפי׳ להעיד מחדש, כל שכן דלא איכפת ליה לעקור את אשר כבר עשה. במילים אחרות, סברת העמודי אור דגם כאן התוך כדי דיבור הוא לזמן שלאחר הדיבור, כי עדותם על הגניבה אינה נגמרת עד שעבר זמן של תוך כדי דיבור, כלומר היא נגמרת רק בשעה שהעידו כבר על טביחה, והרי בשעה זאת כבר נפסלו מטעם שהוזמו על עדות הטביחה. ואילו למשל היו משתטים או מתים בזמן תוך כדי דיבור של עדותם על הגניבה אז היתה עדותם מתבטלת, וכמו״כ היא מתבטלת מפני שנהיו שקרנים ופסולי עדות באותה שעה!
וכשבאתי בצעירותי לישיבה הקשיתי על העמודי אור, דגם עדותם על הטביחה נגמרה רק אחר שעבר זמן תוך כדי דיבור מעדותם וכל עוד לא נגמרה עדותם על הטביחה לא נפסלו לעדות כי עדיין יכלו לחזור בתשובה ולחזור בהם מעדותם, ונמצא שפסילותם למפרע רק משעה זאת ואז יש כבר שני תוך כדי דיבור מהעדות על הגניבהז. ואם רצונך לפסול את העדות על הגניבה זה רק מכח שהיתה בתוך כדי דיבור שלפני עדות הטביחה, וחוזרת הקושיא על הר״ן לדוכתא! והקשיתי אז קושיא זאת גם בפני הגאון ר׳ משה מרדכי עפשטיין זצ״ל והוא הסכים לדברי.
ומתוך כך אפשר לומר דאדרבה ר׳ יוסי שהוא הסובר שם דבטלה עדות הגניבה, היינו משום דסבר דכל שנעשה תוך כדי דיבור הוא מעשה אחד ודיבור אחד. ורבנן דפליגי עליה התם הם סברי כטעם הר״ן ולהכי אומרים דלא בטלה עדות הגניבה דכאן לא שייך דבטלה תוך כדי דיבור כיון שהוא לזמן שלפני עדות הטביחה. ובאמת מוכרחים אנו לומר כן, דהרי אנן קיי״ל דתוך כדי דיבור כדיבור דמי לענין חזרה ובעדות טביחה ומכירה אין הדין כר׳ יוסי, שהרמב״ם השמיט דין זה לגמרי. ועי׳ בבא קמא ע״ג,ב שהגמ׳ מסיקה שם דר׳ יוסי לית ליה כדי דיבור גדול שהוא כדי שאלת תלמיד לרב אך אית ליה כדי דיבור קטן שהוא כדי שאלת רב לתלמיד, ועיי״ש בתוס׳ ד״ה כי לית לי׳, שהקשו: ״דרב אחא מדיפתי דאמר במכות ו׳,א ובשבועות ל״ב,א תוך כדי דיבור כדי שאילת תלמיד לרב, כמאן, דלרבנן לית להו כלל כדי דיבור אפילו כדי דיבור קטן, ור׳ יוסי נמי כתלמיד לרב מודה דלאו כדיבור דמי״. ותירצו: ״דסבר לה כברייתא דמי שאמר הריני נזיר ושמע חברו ואמר ואני, —נזיר כ״א,א— וכן הלכתא דתוך כדי דיבור כדיבור דמי והכי פסקינן הלכתא בנדרים וכו׳⁠ ⁠⁠״, דדין זה דתוך כדי דיבור הוא מקובל בש״ס ואין חולק עליו, אלא חכמים בבבא קמא שם. ועפ״י הנ״ל גם חכמים דפליגי הוא לענין גניבה וטביחה.
והאמת היא שהר״ן עצמו קשה דהא אמרינן בשבועות ל״ב,א דהעד הראשון יכול לחזור תוך כדי דיבור דכפירת העד השני עיי״ש בתוס׳ ד״ה בתוך כדי דיבור של חברו, והתם לכאורה לא שייך טעם הר״ן. ועוד קשה דהגמ׳ מסיקה שם בנדרים דאם אמרו לו מת אביו וקרע ואח״כ נמצא שבנו הוא, שאם הי׳ זה תוך כדי דיבור יצא ידי קריעה. ואם ענין תוך כדי דיבור שלא גמר בדעתו קודם, מה זה שייך לגבי מעשה קריעה, סוף סוף את המעשה עשה, וכיצד נאמר שהמעשה נגמר רק אחר זמן תוך כדי דיבור. ובע״כ שיש גם טעם אחר לתוך כדי דיבור שבמסגרת אותו הזמן הכל נחשב כזמן אחד.
ועוד י״ל דהנה אם אדם יעשה מעשה קריעה סתם ותוך כדי דיבור יוודע לו שמת לו מת, וודאי שלא יעלה על הדעת שהקריעה שעשה תעלה לו, כי הוא קרע סתם ונודע לו שמת לו מת כשהי׳ עם בגד קרוע, ומה זה מועיל? סוף סוף צריך שהקריעה תהיה קריעה שנעשית בשביל מת, כי היא צריכה להיות ביטוי למעשה אבילות. אלא דשם בגמ׳ הסברא שהקריעה מועילה כיון דסוף סוף הי׳ זה מעשה לשם מת, ואז אם תוך כדי דיבור נודע לו שבנו מת, חל המעשה שהוא ״מעשה אבילות״ על אבילות זאת, כי אין דין הקריעה כדין כתיבת גט שצריך לשמה, אלא רק שצריך שיהיה ״מעשה אבילות״. אך אם נודע לו אחר כדי דיבור, אז המעשה שעשה קודם לא מצטרף יותר, והרי זה כתפסו השמועה עם בגד קרוע. ולפני כשלשים שנה הזדמן ר׳ יוסף לייב מטלז׳ לברלין ואמרתי לו את הדברים].
ב. עפ״י העיקרון שההקדש חל למפרע, ויסוד הדברים עפמש״כ בשיטה מקובצת בבא קמא ל״ג,א, איתא בשם הרא״ש שאם הקדיש הנגזל את הגזילה אז ההקדש לא חל כי הגזילה אינה ברשותו. אך אם העמיד את הגזלן בדין והוציאו מידו בבית דין אנו רואין כאילו מעיקרא כשהקדישו היה כבר ברשותו וההקדש חל למפרע. וא״כ גם כאן ההודאה היא בגדר החזרת הגזילה וההקדש חל למפרע. אך שיטה זאת היא שיטה מאד מחודשתח, ואין זה ברור שגם תוס׳ הלכו עפ״י שיטה זו.
ג. עפ״י העיקרון שההקדש חל כשהי׳ בדעתו להחזיר, דהנה דעת בעל המאור בבבא קמא פרק שור שנגח ד׳ וה׳ דלא אמרינן שההקדש של הנגזל אינו הקדש בדבר שהלה אינו מסרב ליתנו לו, כלומר אם הגזלן רוצה להחזיר הרי אין כבר חיסרון של אינו ברשותו. והרמב״ן במלחמות חולק עליו דכיון שהחפץ עדיין בתורת גזילה אצל הגזלן אין הנגזל יכול להקדיש. והקצות סי׳ רי״א ס״ק ג׳ כתב דמהתוס׳ משמע לכאורה כשיטת בעל המאור, דכיון דהודה חדל הטלית להיות כגזילה ביד הגזלן והפך להיות כפיקדון והבעלים יכולים להקדישו.
ולכאורה עדיין קשה הקושיא הנ״ל כיצד חל ההקדש, הרי ההודאה באה רק אחרי שהקדיש. וצריך לפרש דכיון שהודה, מסתמא כבר מקודם היה בדעתו להודות ולא להמשיך ולהחזיק את הטלית בידו, ואין זה גרוע מאם הצהיר שרצונו להחזיר ולכן חל ההקדש.
ומקשין על זה דבשלמא כשהצהיר הגזלן שיחזיר, הפי׳ שע״י הצהרתו הוא אומר שאינו רוצה לקנות יותר, ובזה הוא כאילו מבטל את קנין הגזילה, כי קנין גזילה הוא קנין חלש שבעיקר בא להטיל חיובין וממילא די בהצהרה שלו לבטלו, אך כאן הרי עדיין לא אמר כלום ורק יש אומדנא שבדעתו הי׳ להחזיר ובפשטות זה אינו מספיק להפקיע קנין גזילה.
ואמנם באבני מילואים סי׳ כ״ח ס״ק י״ג כתב דאע״ג דלא נתרצה הגנב אלא בשעת ההקדש ה״ל פיקדון והקדש באין כאחד. ולפי״ז באמת רק בזכות ההודאה בפועל זה נהי׳ כפיקדון, כי ההודאה כהצהרה שהוא מוכן להחזיר, וההקדש חל כי ״באין כאחד״.
ויש ליישב באופן אחר עפ״י מה שתירצתי לקמן סי׳ ל״ב קושיית רע״א בגליון הש״ס שהקשה לגבי מסותא דגם אם היא מטלטלין למה לא יוכל הנגנב להקדישה, הא לא הי׳ כאן שום קנין גזילה וא״כ עדיין היא ברשותו. ותירצתי דה״קנין״ הוא בזה שאמר שלי הוא ואין לך קנין גדול מזה, כי כל המושג של ״קנין״ בגזלן אינו אלא ענין סמלי שמראה שלוקח את החפץ לעצמו, עי׳ לקמן ביתר ביאור. ועפי״ז אפשר שגם כאן בטלית בעצם לא הי׳ קנין גזילה ממש, דה״הגבהה״ שלו מתבטלת ע״י הגבהת הבעלים, וברור שאם יבוא אחד בפנינו ויתפוס בטלית של חברו כשעדיין חברו טפוס בו, וודאי לא עשה בזה קנין גזילה (וכללית מוחזקות לבד איננה בגדר קנין ואכמ״ל) וכל ה״קנין״ הוא בזה שאמר ״שלי״, מפני שאין אנו יודעין של מי הטלית ולמעשה ע״י שאומר ״שלי״ הוא מונע מהבעלים לממש את זכותו כבעלים. ומכיון שכאן הי׳ בדעתו להודות, כלומר לוותר על הצהרתו שזה שלו, הרי בזה גופא מתבטל ממילא ה״קנין״ גזילה שעשה וממילא הוי ברשותו של המקדיש. ועפי״ז אין כבר צורך להגיע לזה שפיקדון והקדש ״באין כאחד״, אלא זה נהיה פיקדון עוד טרם שהקדיש ע״י שהי׳ בכוונתו להודותט.

חלק א, סימן ל
בענין טובת הנאה ממון
ובביאור דברי התוס׳ ד״ה והא הכא דכי תקפו כהן
איתא בתוס׳ ד״ה והא הכא דכי תקפו כהן: ״... וא״ת אמאי אין מוציאין מידו והלא הבעלים יאמרו ליתן לכהן אחר. וי״ל במכירי כהונה א״נ אינו יכול לתובעו רק טובת הנאה שיש לו בו למ״ד טובת הנאה ממון״.
והיוצא דלתירוץ הראשון, אם אין הכהן איש ידוע וניכר שרגיל ליתן לו המתנות אז יכולים הבעלים לתבוע את החזר הוולד. וצריך להבין למה, הרי סוף סוף יש לו בו רק טובת הנאה.
ונראה דהנה בכל גזילה יש דין שחייב להשיב את הגזילה אשר גזל, כלומר את גוף הדבר שלקח, ורק אם החפץ הנגזל אינו כבר בידו (או שקנאו בשינוי וכדומה) אז מתחייב להשיב את תמורתו (ועי׳ מש״כ בסי׳ ל״ח, בסוגיית ״רודף ששיבר את הכלים״, בענין זה). והנה כאן מה שבעצם הכהן גזל זוהי טובת הנאה, כלומר הזכות שהיתה לבעלים לתת מתנות כהונה למי שלבם חפץ. וע״כ כל עוד יש באפשרות להחזיר את טובת הנאה גופה חייב התוקף לעשות זאת, כי אם יתן רק הממון ששוה טובת הנאה זה יהיה כגזלן המשלם את דמי הגזילה כשעדיין הגזילה בידו. וע״כ מדין הלכות גזילה חייב הוא להחזיר את גוף הוולד, ע״מ שעל ידי כך יקבלו הבעלים חזרה את ההנאה המקורית, שהיא האפשרות לבחור את הכהן אשר חפץ ביקרו!⁠י
ובהיותי בישיבה אמרתי חידוש זה בפני הגאון ר׳ אלי׳ ברוך קמאי, ראש ישיבת מיר, והוא רקד ממש מתוך שמחה.
ועפי״ז יובן באופן נפלא המשך התוס׳ וז״ל: ״ומפרק הזרוע (חולין קל״ג,א) דאמר בן לוי דחטף מתנתא פריצותא היא, משמע דאינו חייב לשלם, אין ראיה דשמא מיירי כשאכלו, כדאמרינן התם (ק״ל,ב) המזיק מתנות כהונה או אוכלן פטור״. וכוונת דבריהם דמפרק הזרוע אין ראי׳ לתירוץ השני שבתוס׳ הסובר שאינו חייב לשלם, כלומר להחזיר את כל החפץ (והבעלים יכולים לתבוע ממנו רק טובת הנאה), דשמא מיירי שם כשאכלו וא״כ החפץ איננו בעין וא״כ אין כבר דרך להחזיר את האפשרות המעשית לבחור את הכהן אשר חפץ ביקרו, ונשאר לכל היותר רק חיוב תשלומין למ״ד טובת הנאה ממון.
והמשך התוס׳: ״כדאמרינן התם המזיק מתנות כהונה או אוכלן פטור״. ולכאורה שם מדובר שבעה״ב הוא שהזיק או אכלן, ומה שפטור משום דהוי ״ממון שאין לו תובעים״ (רש״י: ״אין לו בעלים שיוכלו לתובעו בדין, שהוא יכול לומר לו לכהן אחר אני נותנן ולא לך״), ומה דמיון יש לכאן שבעה״ב הוא התובע מהכהן שחטף. אלא שהדמיון הוא דכמו ששם אין כהן שיכול לטעון שהוא בעלים על התביעה, כך פה מאחר והמתנה כבר אינה בעולם, אין כבר בעלים שיש להם זכות תביעה: לא הבעלים שמהם נחטפה המתנה, שהרי זכות התביעה באה מדין והשיב את הגזילה אשר גזל והזכות אבדה ברגע שהגזילה אינה כבר בעין, ולא כהן אחר.

חלק א, סימן לא
בשיטת הרמב״ם בחזר ותקף הטלית ממנו דיחלוקו
ותקפו כהן אין מוציאין מידו
איתא ברמב״ם פ״ט הל׳ טוען ונטען הי״ב: ״באו שניהם אדוקין בה ושמטה האחד מיד חברו בפנינו ושתק השני, אף על פי שחזר וצווח אין מוציאין אותה מידו, כיון ששתק מתחילה הרי זה כמודה לו. חזר השני ותקפה מן הראשון אעפ״י שהראשון צווח מתחילה ועד סוף חולקין״.
והרמב״ם קשה: אם אין מוציאין מידו הרי ששתיקה כהודאה, וא״כ כיצד יכול לחזור ולתקוף. ואף אם נימא דהא דאין מוציאין מידו הוא משום כי עתה הוא המוחזק אך עדיין לא הוכרע סופית מאומה, א״כ כשחזר ותקף הרי עתה הכל ביד הראשון, ונימא עתה שזה יישאר בידו ולמה פסק הרמב״ם שחולקין. זאת ועוד, אם צווח מתחילה ועד סוף אין כאן הודאה וא״כ כיצד מועיל כשחזר ותקף כשהלה צווח מתחילה ועד סוף. ומתוך כל הקשיים האלו כתב הראב״ד בהשגותיו ש״אין טעם לזה״.
וראיתי ברמב״ן דבר חדש שכששתק ולבסוף צווח השתיקה אין פירושה הודאה ממש, בבחינת הודאת בע״ד כמאה עדים, אלא רק שנותן לו לתפוס, כלומר הוא מסכים שהשני יהיה תפוס ולא ייחשב לגזלן בתפיסה זו, וממילא נחשב התוקף לתופס ברשות, וממילא מועילה תפיסה היכא שתפס ברשותכ.
ועפי״ז אפשר לחקור מה הפשט, האם הפשט שהתוקף הפך להיות ממש מוחזק בכל הטלית, או לא, אלא שאנו אומרים שהמוחזקות של הנתקף חדלה ברגע שהתוקף תפס והוא שתק, והוי כאילו אותו חצי שתפס עתה תלוי ועומד, וממילא בטל הדין של שנים אוחזין דיחלוקו, שהרי זכות כל אחד ביחלוקו מטעם שהם אוחזין בטלית, כדאיתא בתוס׳ ריש בבא מציעא, וכיון שחדל להיות אוחז אז איבד זכותו בדין יחלוקו וממילא הוי הדין על אותו חצי כל דאלים גבר, וכיון שהתוקף אחוז בו עכשיו הרי הוא גבר והוי שלו.
ונראה שזוהי שיטת הרמב״ם, וממילא אם חזר ותקף אז בטלה תפיסת התוקף הראשון באותו החצי (עי׳ בתוס׳ ד״ה והא הכא דכי תקפה כהן, דהיכא שהדין כל דאלים גבר יכול השני לחזור ולתוקפה ממנו, ואמנם יש בזה מחלוקת ואכמ״ל) והרי הוא שאוחז מחדש באותו החצי שהחזיק מקודם, וחזר הדין יחלוקו. ולא מועיל מה שהלה צועק מתחילה ועד סוף שהרי מעולם הנתקף הראשון לא הודה לו ממש. אך בחצי האחר הרי התוקף הראשון היה אחוז בו מתחילה, וכיון שעכשיו הוא צווח אז לא מועיל מה שחטפו ממנו, כי הצוויחה שלו היא ביטוי לטענתו שזה שלו ממש, וממילא לא איבד את זכותו בדין ״יחלוקו״ל.
והראב״ד שהקשה על הרמב״ם הוא מפני שהבין שהשתיקה היא בגדר הודאה ממש, ולכן איבד את זכותו, ומשום כן השיג וכתב ד״אין טעם לזה״.
בדין יחלוקו ובדין ספק בכור שתקפו כהן
ועפי״ז נוכל לתרץ שיטת הרמ״א. ונביא כאן לשון השו״ע חו״מ קל״ח: סעיף ו׳: ״באו שניהם אדוקים ושמטה האחד מיד חברו בפנינו ושתק השני אעפ״י שחזר וצוח אין מוציאין אותה מידו שכיון ששתק בתחילה הרי זה כמודה לו״. הגה: ״וי״א דאפי׳ מביא עדים אח״כ שהיא שלו לא מהני ליה דהודאת בעל דין כמאה עדים דמי (טור בשם הרא״ש)״. ובסעיף ז׳ כתב: ״חזר האחד ותקפה מיד זה התוקף אעפ״י שצווח מתחילה ועד סוף יחלוקו כבתחילה״. הגה: ״וי״א דכיון שזכה הראשון משום הודאתו של זה אין האחר יכול לתקוף ממנו בלא ראיה (ראב״ד וטור ומרדכי פ״ק דמציעא)״.
וצריך להבין את ההלכה בשם י״א שהביא הרמ״א בסעיף ו׳ שלא מהני עדים. ולכאורה הי׳ מקום לומר שזה אזיל עפ״י שיטת הראב״ד שההודאה היא ממש הודאה, וכשם שלא מועיל כשחזר ותקף כך לא מועיל אם יביא עדים. אך זה קצת קשה כי בסעיף זה הביא הרמ״א את ההלכה בשם הטור (שכתב בשם הרא״ש) והראב״ד הובא ברמ״א בהמשך בסעיף ז׳ בשם יש אומרים. ומשמע א״כ שהלכה זאת של עדים נאמרה בסעיף ו׳ לאו דווקא בהתאם לשיטת הראב״ד, ותימא א״כ כיצד אפשר שאם חזר ותפס זה יועיל (כדעת הרמב״ם) ועדים לא יועילו?
ואפשר שהרמ״א הי׳ מסופק האם השתיקה פירושה הודאה ממש או רק הסכמה שהתוקף ייחשב לתפוס. וממילא אם הביא הנתקף עדים מצי התופס למימר אודויי אודי לי ממש, וא״כ כבר לא יועילו העדים, דהודאת בעל דין כמאה עדים דמי (עיי״ש בש״ך ס״ק ח׳). אך מאידך אם חזר ותקף, יכול עכשיו לטעון שמה ששתק זה לא הי׳ בגדר הודאה אלא רק בגדר הסכמה שהשני יהיה תפוס, וכיון שעכשיו הוא התפוס אז על השני להביא ראי׳ שזה הי׳ בגדר הודאה ממש.
וברור שגם רש״י שכתב לגבי ספק בכור דאיירי בתקפו כהן ושתיק ישראל והדר צווח —וכבר הקשינו דמה שייך כאן שתיקה— לא התכוון על שתיקה של הודאה ממש אלא על הסכמה שהכהן יהיה התפוס.
וממילא יובן שרש״י לא הזכיר ענין ״שתק״ לא בהקדישה ולא במסותא, כי שם לא היה כלל מעשה תפיסה, וממילא לא שייך לדבר על בחינה של הסכמה שהשני לא ייחשב לגזלן בתפיסה זו, וגם אין צורך בהסכמה זו!
ועפי״ז מתורצת ג״כ קושיית הפני יהושע בסוגייתנו שהקשה למה הגמ׳ לא שאלה את שאלתה מהו הדין של שתק ולבסוף צווח בסתם אדם שחטף טלית שהיה כולו ביד הנחטף, וההוא שתק ולבסוף צווח (ועפ״י המהלך שכתבתי בסי׳ כ״ח בהבנת בעיית ר׳ זירא, שזאת היתה בעייה משפטית שכל כולה בנויה על זה ששניהם אוחזין לפנינו אין כלל מקום לקושיה זו). והפני יהושע תירץ דאם אחד היה תפוס כולו ברור ששתיקתו אינה יכולה להתפרש כהודאה, כי וודאי שהא דשתק משום דסבר שכולם יודעים שהטלית שלו היא.
והנה אם נפרש שהשתיקה אינה הודאה ממש אלא רק הסכמה לתפיסה, מתורצת קושיית הפני יהושע. כי במקום שאין כאן ספק לא שייך כלל מושג זה של ״שתק״, דמה בכך שמסכים שהשני יהיה תפוס, סוף סוף הטלית שלו היא, והאם ע״י שהנתקף הסכים שהתוקף יהיה תפוס הופך דבר שאינו שלו להיות שלו?
ולאור שיטת הרמב״ם בחזר ותקפה יובן באופן נפלא ממש פסק הרמב״ם שפסק בפ״ה מהל׳ בכורות ה״ג דספק בכור שתקפו כהן, אין מוציאין אותו מידו. והקשו כולם שפסק זה הוא נגד פשטות הגמ׳, שרבה בא לסתור את רב המנונא וסובר שלעולם תקפו כהן מוציאין אותו מידו. ובפרט מוכח שכך סבר רבה, דבהמשך מביא רב חנניא ראי׳ לרבה מ״הספיקות נכנסין לדיר להתעשר״ שתקפו מוציאין מידו!
אלא שקודם עלינו להבין כוונת רבה. רב המנונא בא להוכיח דאת״ל תקפה אין מוציאין מידו הקדישה מקודשת, והראי׳ דחזינן שספק בכור אסור בגיזה ועבודה, ולפי רב המנונא איסור זה הוא פועל יוצא מזה דהוי ממונו של כהן, ובע״כ עלינו לומר דהוי ממונו של כהן מכח אפשרות התפיסה שיש לו (והזכות הממונית הבאה מכח הספק לבד אין בה די כדי שיוכל להקדיש מכוחה, והראי׳: דלעיל נקטה הגמ׳ בפשטות דאת״ל תקפה מוציאין מידו הקדישה אינה מקודשת). וממילא גם בטלית אם נימא שההלכה היא שתקפה אין מוציאין אותה מידו, הרי הלכה זאת מורה שיש לו מספיק זכויות ממוניות שמכוחן הוא יכול ג״כ להקדיש. וכוונת רבה בעיקר להתנגד לסברא זו של רב המנונא שכאילו אפשרות התפיסה מעניקה זכויות ממוניות בדבר. האמת שמה שלא מוציאין מידו אינו מורה שיש לו איזשהו ״יד״ בחפץ עוד לפני שתקף, כי מה שלא מוציאין מידו הוא מטעם שהנתקף שתק (כלומר הסכים שהתוקף יהיה התפוס) וממילא הוי הדין כל דאלים גבר ועכשיו התוקף הוא המוחזק וא״א להוציא ממנומ. אך כאמור אין זה מראה שהי׳ לו זכויות בדבר, והראי׳: שבטלית אם הנתקף חזר ותקף חוזר הדין להיות יחלוקו.
וע״מ להבליט בחריפות את הרעיון שאין לפרש את האיסור גיזה ועבודה כפועל יוצא של ״זכויות״ שיש לכהן בבהמה מכח אפשרות התפיסה —כי האמת לרבה שאין זה משקף איזושהי זכות— הלך רבה עד הקצה האחרון, שגם אם נימא תקפו מוציאין —שאז לכו״ע אין לו זכויות ממוניות שמכוחן יכול לחול ההקדש— גם אז תהיה הבהמה אסורה בגיזה ועבודה, ובע״כ שאין איסור זה נובע מזכויות ממוניות לכהן אלא מכח דהוי פטר רחם, וכלשונו דהוי ״קדושה הבאה מאליה״. אך למעשה גם רבה סובר דאם תקפו אין מוציאין מידו, כי פשטות לשון המשנה לגבי ספק בכור ״המוציא מחברו עליו הראיה״ נוסבת גם על מצב שהכהן הוא המוציא וגם על מצב שהבעלים הם ה״מוציא״. וכן גם ההגיון מורה, דכיון דאין לאף אחד זכויות ממוניות של ממש והדבר לגמרי בספק הוא עומד, אז הבהמה נשארת אצל מי שהוא תפוס ברגע זה.
נמצא שרבה חולק בשנים על רב המנונא. הוא אינו מקבל שאפשרות התפיסה היא ביטוי לזכויות ממוניות, והוא אינו מקבל שאיסור גיזה הוא פועל יוצא מזה דהוי ממון כהן.
ומעתה נבין את המשך הגמ׳: ״א״ל רב חנניא לרבה תניא דמסייע לך: הספיקות נכנסין לדיר להתעשר. ואי ס״ד תקפו כהן אין מוציאין אותו מידו אמאי נכנסין לדיר נמצא זה פוטר ממונו בממונו של כהן (רש״י ד״ה ואי ס״ד: ״יש לכהן צד זכייה בו נמצא זה אם יצא בעשירי פוטר ממונו בממונו של כהן״)״. והראי׳ אינה כלל וכלל דתקפו מוציאין (ורש״י הוא שפירש בד״ה ״דמסייע לך״ דרב חנניא בא להוכיח ״דגבי ספק בכורות אם תקפה כהן מוציאין מידו״) אלא רק שא״א לומר שיש לכהן צד זכייה, כלומר רב חנניא בא להוכיח שגם אם תקפו אין מוציאין מידו אין הדבר מבטא כלל איזשהו צד זכות של הכהן, כי מה שתפיסתו מועילה הרי זה בגלל שסוף סוף הבהמה היתה במצב של ספק גמור ולכן אחרי שתפס הכהן היא נשארת אצל התפוס, אך כל עוד שהבעלים הם התפוסים אז אין כאן שום צד של ״ממון כהן״ (וזוהי כוונתו של רב חנניא ״ואי ס״ד תקפו כהן אין מוציאין אותו מידו״, כלומר שאם תבין את ההלכה הזאת כפי השקפת רב המנונא, שהיא מבטאת זכות ממון של הכהן, ״נמצא פוטר ממונו בממונו של כהן״. וגם אם יש קצת דוחק בלשון, הרי בפי׳ זה ביישוב הרמב״ם אנו ניצולים מהרבה דחוקים אחרים).
חידושי הרב יחיאל יעקב ויינברג – ערוכים ומסודרים עם ביאור גחלי אש מאת תלמידו הרב אברהם אבא וינגורט, ברשותו האדיבה של הרב וינגורט (כל הזכויות שמורות)
הערות
א והרי זה כאילו שתקף אחרי שכבר נפסק יחלוקו שאז וודאי דמפקינן מיניה. עי׳ בהמשך הגמ׳ שם ו׳,א ותוס׳ ד״ה אגרת ליה בלא סהדי, שאם בית דין אמרו להם זילו פלוגו והדר תפס חד מינייהו, ברור הוא דמפקינן מיניה. ושמא דווקא המשך זה של הגמ׳ בא להדגיש את הסברא העומדת מאחורי הצד שאם תקפה מוציאין אותה מידו, דהיינו שמתייחסים אל המעשה כאילו הוא נעשה אחרי הפסק יחלוקו.
ב טענת ה״היכי דמי״ היא איפוא שבעייתו של ר׳ זירא היא אמנם שאלה עיונית, אך למעשה אין היכי תמצא שבו ניתן להעלות את שני הצדדים המשפטיים, כי הבעל דבר בעצמו, כלומר הנתקף, לפי תגובתו, כבר פתר את הבעייה של בית הדין, לכאן או לכאן. ועפי״ז מתפרשת תשובת הגמ׳ לא צריכא דשתיק מעיקרא והדר צווח — דבמצב זה אין כאן לא שתיקה ולא צוויחה, כי ה״צווח״ מבטל את ה״שתק״ וה״שתק״ מבטל את ה״צווח״, וזהו ההיכי תמצא שבו ניתן להעלות את השאלה המשפטית של ר׳ זירא. והמשך הגמ׳ ״מאי מדאשתיק אודויי אודי ליה או דילמא כיון דקא צווח השתא, איגלאי מילתא דהאי דשתיק מעיקרא סבר הא קא חזו ליה רבנן״ אינו מיועד ליצור שאלה חדשה, אלא בא רק להבליט שא״א להתייחס לא לשתיקה ולא לצוויחה כי יש פנים לכאן ולכאן (שמעתי מהרה״ג ר׳ משה בוצ׳קו (שליט״א) [זצ״ל]). במילים אחרות ובסופו של דבר, ה״שתק ולבסוף צווח״ הוא האופן היחיד שבו מחד, בזכות השתיקה דמעיקרא, ניתנת לבי״ד האפשרות להתייחס לשינוי מצב המוחזקות, ומאידך, בזכות ה״צווח״ שלבסוף, לא לראות כאן ״מעשה הודאה״. השתיקה, חשיבותה בעיקרה אינה לעצמה אלא חשיבותה בהיעדר צוויחה, כי הצוויחה מעיקרא היא היא האוסרת על בי״ד להתייחס למצב החדש.
ואציין שהגריי״ו העלה בשיעוריו אפשרות שבעלי ה״היכי דמי״ חולקים על ר׳ זירא. ושתי אפשרויות בדבר:
— הם העמידו את השאלה המשפטית בהיכי תמצא של שתק ולבסוף צווח, בעוד שלר׳ זירא שאלתו נשאלת גם בצווח מעיקרא, דכיון שהוא היה מוחזק בדבר והבית דין עדיין לא פסק, הרי כביכול הוא עשה דין לעצמו ומעשה התקיפה היטה את הכף לצידו — ואולי שאלתו נשאלת אף בשתק מתחילה ועד סוף, כי על הצד שכאילו כבר נפסק יחלוקו, אז אין כבר מקום להתייחס לשתיקה כאל הודאה, ובפרט לפי מה שהעלה הגריי״ו לקמן בהסבר שיטת הרמב״ם שענין ההודאה הוא רק הסכמה לשינוי מצב, לשינוי המוחזקות. ועוד, אולי לדעת ר׳ זירא ברור שאין השתיקה מהווה הודאה דהא קא חזו ליה רבנן (מאידך אולי אם ההודאה היא מתחילה ועד סוף לכו״ע הרי זה הודאה גמורה או מחילה גמורה).
— הם הסבו את השאלה המשפטית של ר׳ זירא לשאלה ב״אומדנא״, כי לדעתם התקיפה לפנינו לא יכולה לשנות את מצב המוחזקות לגבי בית דין, ורק השתיקה יכולה להוליד זכויות לתוקף. ועל הצד שהשתיקה שבהתחלה נחשבת להודאה הטלית נשארת ביד התוקף, ועל הצד שלא נחשבת להודאה אז התקיפה לא מעלה ולא מורידה. וא״כ לשאלה המשפטית אין שום משמעות למעשה, ואם שאלה ישנה הרי היא מצטמצמת בפירוש שיש לתת לשתיקה. וראה בסוף הסימן, הערה א׳, מה שהארכתי בביאור שיטת הר״ן ובביאור הסוגיא עפ״י דרכו של הגריי״ו.
ג וע״כ את״ל תקפה מוציאין אותה מידו, הרי סימן הוא שמתייחסים אל הטלית כאילו אחרי שנפסק יחלוקו וע״כ ברור שאין בכוחו להקדיש. וייתכן שאף אם שתק מתחילה ועד סוף לא מהני ההקדש כי סוף סוף בשעה שהקדיש זה לא היה ברשותו (ועי׳ ג״כ מש״כ לקמן סי כ״ט, בביאור דברי התוס׳ ד״ה הקדישה בלא תקפה), ועי׳ בחידושי בית הלוי סי׳ מ״ב,ב שמבאר עפי״ז את מש״כ רש״י בד״ה הקדישה: ״בלא תקפה״. ועוד י״ל דרק בתקף ניתן לייחס משמעות לשתיקה אך בהקדיש ״דלמה יצווח בשביל דבריו״ (לשון התוס׳ ד״ה הקדישה בלא תקפה. ואמנם תוס׳ אמרו זאת רק במצב של שתק והדר צווח, ועי׳ בבית הלוי הנ״ל). ועוד, עפ״י המבואר לקמן בביאור שיטת הרמב״ם דכל ענין השתיקה איננה בגדר הודאה אלא בגדר הסכמה לשינוי מצב המוחזקות, ניתן להבין שהסכמה זאת אין בכוחה להעניק למקדיש ״יד״ מספקת בטלית כדי שההקדש יחול.
ואפשר לחלק, דבשתק מתחילה ועד סוף הרי זו הודאה גמורה לכו״ע ולפחות מחילה גמורה —ועפי״ז אם שתק מתחילה ועד סוף אין מוציאין מיד המתקיף אף אם נימא דהוה כאילו כבר נפסק יחלוקו— ורק בשתק מתחילה וצווח לבסוף יש מקום להתייחס לשתיקה אך ורק כאל הסכמה לשינוי מצב המוחזקות.
ד ועדיין יש לכל אחד ״יד וזכות״ ממונית גם בחלק הנאחז ע״י השני, וממילא ההקדש יחול (לפחות מספק). ראה בסוף הסימן הערה ב׳.
ה אז אין די באפשרות התפיסה כדי שהטלית תיחשב ל״שלו״ או ״ברשותו״. ראה בסוף הסימן הערה ג׳.
ו
השלמות
הערה א׳: טענת ה״היכי דמי״ היא איפוא שבעייתו של ר׳ זירא היא אמנם שאלה עיונית, אך למעשה אין היכי תמצא שבו ניתן להעלות את שני הצדדים המשפטיים, כי הבעל דבר בעצמו, כלומר הנתקף, לפי תגובתו, כבר פתר את הבעייה של בית הדין, לכאן או לכאן. והנה הגריי״ו חידש שבעיית ר׳ זירא היתה בעיה עיונית-משפטית ולא שאלה ב״אומדנא״, כיצד לפרש את שתיקתו של הנתקף.
ואמנם מעין זה כבר נאמר ע״י הר״ן (הובא ג״כ בשיטה מקובצת) בחידושיו על סוגייתנו ד״ה לא צריכא דאישתיק ולבסוף צווח, ובהמשך ד״ה ואת״ל תקפה א׳ בפנינו אין מוציאין אותה מידו. לדעת הר״ן השאלה של ר׳ זירא איננה האם שתיקתו כהודאה או לא אלא אדרבה וודאי יש כאן ספק הודאה והשאלה היא האם הם רק מוחזקין בספק בטלית, ואז ספק הודאה דיה כדי שנשאיר את הטלית ביד התוקף, או שהם מוחזקין וודאי בטלית ואז אין ספק הודאה מוציא מידי וודאי, וכל צד בשאלת הגמ׳ מאי מדאשתיק וכו׳ מודע ג״כ לצד השני, אלא השאלה מתפרשת כך: האם נאמר דכיון דיש צד הודאה די בזה להפקיע מידי ספק מוחזק, או דכיון דיש צד שלא הודה אי אפשר להוציא מידי וודאי מוחזק. ועפ״י דרך זאת מתבארת ג״כ המשך הסוגיא בהקדישה, כי זה שיש לו אפשרות להחזיק בחפץ כשהשני שתק מורה על זכות משפטית בטלית, ומכח זכות זאת שמא יכול הוא ג״כ להקדיש.
[ויש מקום להוסיף שעצם פירושו של השתיקה בב׳ אנפין קשור לשאלה המשפטית, כי אם הטלית בספק עומדת אז השתיקה פירושה הודאה, אך אם הם מוחזקין בוודאי בטלית, אז לשתיקה —בתנאי שבסופו של דבר צווח ומחה— אין תוקף של הודאה, והוי כמי שחטף בגד שלבוש בו חברו, דאין החבר מחוייב למחות, כיון שאנן סהדי שהבגד שלו בוודאי (שמעתי מר׳ צבי לוי נ״י)].
אלא שעפ״י הר״ן כל השאלה של ר׳ זירא בנויה על ה״היכי דמי״, כלומר על ספק הודאה — והשאלה היא כאמור האם יש כאן ספק מוציא מידי ספק או מידי וודאי. וייתכן שהר״ן לשיטתו בהמשך ו׳,ב ד״ה ״לעולם אימא לך תקפו כהן״ שכללית להלכה תקיפה לא מהני בספקות, סבר שכך ג״כ דעתו של ר׳ זירא, וע״כ וודאי שסתם תקיפה לא תועיל, ורק מפני שיש כאן ספק הודאה יש צד לומר שהיא תועיל.
אך עפ״י דרכו של הגריי״ו אדרבה שאלת ר׳ זירא היא שאלה משפטית המנותקת מה״היכי דמי״. ויותר מזה כל כוונת ה״היכי דמי״ לסלק את ענין השתיקה והצוויחה, כדי שבעיית ר׳ זירא תוכל להישאל בטהרתה!
והגריי״ו עצמו הזכיר את הר״ן באחד משיעוריו והעיר שלכאורה יש כאן דוחק גדול להכניס את הבעייה המשפטית בתוך ה״היכי דמי״.
והנה דרכו של הגריי״ו משתלבת יפה עם דעתו של הרמב״ן כפי שהובאה בהמשך ע״י הגריי״ו בפירושו על שיטת הרמב״ם, שאין ההודאה מהווה בהכרח הודאה גמורה ומוחלטת, ואף לא מחילה, אלא רק הסכמה לשינוי המוחזקות. וכיון שכל הבעייה של ר׳ זירא היתה האם בית דין צריך להתייחס לשינוי המצב ולפסוק עפ״י הנתונים החדשים, הרי אם הבעל דבר בעצמו הסכים לשינוי בזהות המוחזק אין הבית דין צריך להיות יותר ״צדיק״ ממנו. ולפי״ז אפשר שגם ה״היכי דמי״ אינו מעמיד בהכרח שאלה ב״אומדנא״ אלא הוא מעמיד שאלה משפטית (כסברתו של הר״ן אם כי מזוית אחרת), כלומר וודאי שאנו מייחסים את שתיקתו לצד ״הא קא חזו ליה רבנן״ אך זוהי גופא השאלה האם נימא שמאחר שסוף סוף בפועל הוא שתק, הרי כבר הסכים לשינוי המצב ויש כאן ״מעוות שלא יוכל לתקון״ אף אם יצווח אח״כ.
ונראה שניתן להסביר את בעיית ר׳ זירא —לאור פירושו של הגריי״ו שיש כאן שאלה משפטית טהורה המנותקת מה״היכי דמי״— בד׳ אופנים. א. השאלה היא האם אנו מתייחסים אל כל אחד בבואם לבית דין רק כמוחזקין בספק — בכל הטלית, או כוודאי מוחזקין — כל אחד בחצי הטלית. והנה זה ברור שכשאדם לבד מחזיק בטלית, אפי׳ שמחזיק רק בכרכשתא, הרי זה נחשב שכל הטלית תחת ידו ואנן סהדי שכל מה שתחת ידו של אדם שלו הוא. הבעייה כאן קשורה לעובדה שיש שנים שמוחזקין וכל אחד טוען כולה שלי, נמצא שהתפיסה של האחד פוגעת ואפשר אף מבטלת את התפיסה הכוללת של השני. ועל כן אמנם יש צד לומר שסוף סוף שניהם מוחזקין בכל הטלית וא״כ כל הטלית עומדת בספק של שניהם, ואז מועילה התקיפה, אך מאידך יש צד לומר שכיון שתפיסת כל אחד מפריעה ופוגעת בתפיסת חברו, הרי אנו רואים כאילו כל אחד מוחזק רק בחצי. ואפשר להמתיק את הדברים, דמאחר דגם זה וגם זה טוענים כולה שלי, הטענות מבטלות זו את זו ואין לך אלא מה שעיני דיין רואות, והדיין רואה שני אנשים הנושאים טלית ביחד ולדידו הרי הם כשותפים בטלית, וממילא לכל אחד יש וודאי חצי, ולא מהני התקיפה. [וכעין זה שמעתי מהגרז״ן גולדברג שליט״א, חקירה על טיבו של דין יחלוקו. האם הוא מאשר מצב קיים, כלומר מצב שבו שניהם מוחזקים וודאי בחצי הטלית, או שהטלית בספק עומדת ודין יחלוקו הוא כעין ״פשרה״ —שנכפית כאן על הצדדים— המהווה חלק ממערכת הצדק המוטלת על דייני ישראל לעשותה, וכדתניא ״צדק צדק תרדוף אחד לדין ואחד לפשרה״ (סנהדרין ל״ב,ב ואכמ״ל)].
ומהר״ן אכן משמע שאלו שני צדדי השאלה כלומר השאלה האם בספק הודאה משאירין את הטלית בידו, היא האם הטלית עומדת בדין ספק של שניהם או וודאי של שניהם.
[ולכאורה מרש״י בבא מציעא ב׳,ב ד״ה בשבועה פלגי לה, משמע שהבין שכל אחד תפיס בכולה. אך אין זה מוכרח, דשמא כוונתו רק לומר שבפועל כל אחד מוחזק בכולה ודי לנו בזה כדי שהשני ייחשב למחוסר גוביינא אף בחצי שלו, וע״כ הצריכוהו חכמים לפחות ב״ראייה״ של שבועה כדי לקבל את חלקו עיי״ש היטב.
ומלשון התוס׳ בבא מציעא ב׳,א ד״ה ״ויחלוקו״ משמע שהבינו שלכל אחד יש וודאי חצי, ומפני זה לא אמרינן כל דאלים גבר אלא יחלוקו. אך גם כאן אין הכרח, ושמא יש כאן רק שיגרא דלישנא ועיקר כוונתם לומר שלא אמרינן כל דאלים גבר היכא שלפי ראות עינינו יש כאן סכנה שאחד הולך לגזול מחברו דבר שגם לחברו יש זכות בו מכח שהוא מוחזק, ואז בית דין מחוייב למחות, כלשון הרא״ש ריש בבא מציעא עיי״ש. וכיון שכאן יש לכל אחד זיקה וודאית בחפץ לא אמרינן כל דאלים גבר.
ולכאורה מהריב״ם, תוס׳ שם ד״ה וזה נוטל רביע, שמחשיב את המיגו למיגו להוציא, ניתן להסיק שדעתו שהם נחשבים למוחזקין בכל הטלית, וע״כ כשבא לקחת גם את החצי שלו, הוא בגדר מוציא כי גם השני מוחזק בזה. אמנם אין משם ראי׳ כי המוחזקות כוחה יפה רק כשמתלווה בטענה (דאחרת יש כאן כביכול בחינה של ״חזקה שאין עמה טענה״), וכשאחד טוען חצי שלי הרי בטענתו הוא מפקיע את עצמו מחצי הטלית וממילא רק החצי השני עומד בפנינו ועל החצי השני שניהם מוחזקין בשוה, וע״כ כל אחד נחשב כמוחזק וודאי ברבע ועל הרבע השני הוא בגדר מוציא (ועפי״ז אפשר שאדרבה, דווקא על הצד הזה הוי מיגו להוציא, אך על הצד ששניהם נחשבים כמוחזקים על הכל לא חשיב מיגו להוציא כי באותה מידה שהוי להוציא הוי ג״כ להחזיק!).
ולכאורה יש להביא ראי׳ מסוף התוס׳ שם ״דהתם יבם שהוא בנו של סבא הוי וודאי יורשו ולא יוציא הספק מספק ממונו אבל הכא אין סברא מה שהוא וודאי בחציו שיועיל לו לחציו השני״. ומשמע שכוונתם דבאחין שירשו, כל אחד נחשב לכתחילה כיורש על הכל, ובשנים אוחזין בטלית כל אחד נחשב רק לתפוס על חצי. ועי׳ באחרונים מש״כ בזה. ונראה שיש מקום להסביר את ההבדל בענין אחר: בירושה אין אף אחד תפוס בקרקע או בבית וכל ה״תפיסה״ שלו היא רק מכח בעלות, כלומר מכח ירושה (וגם אם הוא תפוס, למשל במטלטלין, התפיסה לא מעלה ולא מורידה). אז חייבין ראשית כל לקבוע שיש לו מעמד של יורש ע״מ שבשלב שני נוכל להתייחס אליו כ״מוחזק״ בנכסים. וע״כ מי שהוא ״ספק״ נפקע כבר מראש מהמעמד של יורש כי הוא רק ספק בעוד שהיבם הוא וודאי, וכיון שלא עבר את השלב הראשון, ממילא אינו בעל דבר על הנכסים. אך בטלית ה״זכות״ של שניהם על הטלית נובעת מעצם אחיזתם, וכאן שניהם אחוזין, וע״כ אין סברא שמתוך שאחד מקבל וודאי חצי הוא יכול להפקיע את זכויות השני שאחוז כמוהו ובעל דבר כמוהו. וממש״כ הגריי״ו סי׳ ל״ז, בסוגיית ״הדרן למס׳ בבא מציעא״ משמע קצת שכן הבין את דברי התוס׳, אך אין זה מוכח, עיי״ש].
ב. גם אם נימא שכששנים מוחזקין בטלית הם נחשבים למוחזקין בכל הטלית וכל הטלית עומדת בספק של שניהם, כיון שסוף סוף כוונת בית דין לפסוק יחלוקו, הרי פסק זה כבר תלוי ועומד והוה כאילו יש כבר לכל אחד וודאי חצי וע״כ אם תקפה מוציאין מידו. ההבדל א״כ עם הדרך הקודמת הוא בזה שלא עצם המוחזקות עושה אותו לוודאי מוחזק בחצי אלא הפסק של בית דין העומד לבוא (שהוא אמנם גם פועל יוצא של מוחזקות שניהם בטלית, דבלי זה היינו אומרים כל דאלים גבר). והצד השני של ר׳ זירא דכל עוד לא נפסק ״יחלוקו״ הכל נשאר כמו שהוא בפנינו בפועל ועדיין כל הטלית בספק עומדת. השאלה היא איפוא עד כמה ניתן לראות את הפסק ״בפועל״ כהשלמה ״חיצונית״ בלבד, וע״כ גם אם עדיין לא ניתן הרי כאילו כבר ניתן. ושמא כל הבעייה קשורה לשבועה (וההמתנה לשבועה היא המעכבת את הפסק) —כהדגשת רש״י שהתקיפה נעשתה קודם שנשבעו (ואמנם בקצות סי׳ קל״ח ס״ק ב׳, המובא ג״כ לקמן, הסיק מרש״י מה טיבה של השתיקה)—, והשאלה האם השבועה היא ענין ״חיצוני״ בלבד.
מדברי הגריי״ו לכאורה משמע שנטה לפרש בדרך זאת את בעיית ר׳ זירא. אך אין זה מוכרח כי אפשר שמה שהזכיר את ״הפסק יחלוקו״ הוא רק בתור גילוי מילתא שהטלית לשניהם היא, והספק של ר׳ זירא הוא כפי הדרך הראשונה. ואפשר ג״כ שהזכיר את ״הפסק יחלוקו״ ע״מ להבליט שאין התוקף יכול ליצור עובדות בשטח אחרי שכבר נולד הספק בפני בית דין ובדעת בית דין להכריע את הדבר בדרך אחרת ואז הספק של ר׳ זירא הוא כפי הדרכים הבאות:
ג. בעצם כשתקף הוא עשה דין לעצמו, ובעיית ר׳ זירא היא האם בכגון דא ״עביד איניש דינא לנפשיה״. ואמנם לכאורה עפ״י הכללים של הסוגיא בבבא קמא כ״ז,ב (ועיי״ש ברא״ש) לא שייך לומר פה עביד איניש דינא לנפשיה, כי אדרבה אין כאן דין שהרי הדין הסופי אמור להיות יחלוקו. אך אפשר שעצם הדין ״יחלוקו״ היא פשרה של בית דין מכיון שאינו יכול לפסוק לכתחילה כל דאלים גבר מאחר ששניהם מוחזקין, וחובה על בית דין למחות ולמנוע שאחד יגזול את חברו כדברי הרא״ש [הנ״ל] ריש בבא מציעא. אך דווקא מציאות זאת ששניהם מוחזקין היא אולי ג״כ סיבה שבדיעבד בית דין לא מרגיש צורך למחות, ושמא אף לא יכול למחות אם אחד לקח בתקיפה, כיון שסוף סוף לקח דבר שהיה מוחזק בו (הסבר זה אפשרי לכאורה רק אם רואים אותם כמוחזקין בכל הטלית) והוא טוען שהצדק אתו, וגם אנו שראינו אותו מוחזק חושבים שהוא צודק, אלא שלא יכולנו לפסוק כפי טענתו כיון שגם השני, שמוחזק כמוהו, נראה בעינינו צודק. ויש כאן א״כ כעין כל דאלים גבר של בדיעבד, שבית דין כביכול ״שמחין״ שהתוקף הכריע במקומו [ועפ״י אותו רעיון יש לבאר שיטת תוס׳ כתובות כ׳,א ד״ה ואוקי ממונא בחזקת מריה, דלא מהני תפיסה דלאחר ספיקא אלא באומר ברי לי, ואכמ״ל].
ויש לקרב את הרעיון עם מש״כ בלבוש מרדכי בבא קמא סי׳ כ״ג ״דבהרבה מקומות שאמרו חכמים יחלוקו הוא מתקנת חכמים, דמן הדין כיון דלא נדע איך לפסוק היה לן למימר כל דאלים גבר דהיינו שאין פוסקין הדין בלי ידיעה וממילא הוה כל דאלים גבר אלא שחכמים עשו פשרה להציל העשוק מיד עושקו״ עיי״ש. ועל כן יש לומר כנ״ל שנוצר כאן כעין כל דאלים גבר של בדיעבד, ובית דין שמח כביכול שהאחד ״הציל״ אותו מן הצורך לפסוק בלי ידיעה (ואמנם בעל הלבוש מרדכי אינו קושר את הרעיון שבעצם מן הדין היה לן למימר כל דאלים גבר לעובדה ששניהם מוחזקים —כפי הסברנו הנ״ל— אך יש כאן קירוב דברים).
והנה הלבוש מרדכי בהמשך דבריו אומר ברורות שמאחר שבית דין סוף סוף לא פוסק כל דאלים גבר אלא יחלוקו, אז כל תפיסה תהיה בבחינת כל דאלים גבר ולא תועיל. אמנם לדידן ניתן לומר שדעתו זו של בעל הלבוש מרדכי היא תהיה הצד השני של ר׳ זירא, שהתקיפה לא תועיל כי אין בית דין יכול לתת אישור ל״כל דאלים גבר״ אף בדיעבד!
ד. בעיית ר׳ זירא היא שאלה בהלכות תפיסה האם בדבר שעומד בספק ונשאר ביד האחד מכיון שהוא מוחזק בדבר מועילה תפיסה ע״י השני (ולפי״ז צריך לומר שלשני הצדדין הרי הטלית עומדת כולה בספק של שניהם). ובניגוד לשלושת הדרכים הראשונות שהבעייה קשורה באופן ייחודי לעובדה שהטלית שניהם מוחזקין בו, הרי לדרך זאת יש כאן שאלה עקרונית האם בדבר העומד בספק מועילה תפיסה. ושאלה זאת היא היא ג״כ השאלה בהמשך הגמ׳ לגבי ספק בכורות האם תקפו כהן מוציאין או לא מוציאין. נמצא שר׳ זירא הוא המעמיד את השאלה הידועה של תפיסה לאחר שנולד הספק (ועי׳ בתוס׳ בסוגייתנו ו׳,ב ד״ה פוטר ממונו בממונו של כהן. ועי׳ ברמב״ן בסוגייתנו שכתב באריכות על דיני תפיסה, ומוזכרין דבריו בהמשך, בסי׳ ל״א, בביאור שיטת הרמב״ם עיי״ש). לפי״ז צ״ל לכאורה שבכל מקום שמצאנו תפיסה בספקות, והתפיסה היתה בפנינו, זה ג״כ באותו מצב שהעמידו ה״היכי דמי״, שהאידך שתק והדר צווח (ויש עדיין לעיין בדבר, ועי׳ ג״כ מש״כ לקמן בענין הרמב״ם שלא הזכיר שתיקה לגבי ספק בכור, בניגוד לרש״י. ובענין תפיסה בכח, עי׳ ג״כ מה שכתבתי בנספח א׳, בענין נסכא דר׳ אבא).
הערה ב׳: ועדיין יש לכל אחד יד וזכות ממונית גם בחלק הנאחז ע״י השני, וממילא ההקדש יחול (לפחות מספק). לכאורה גם בכה״ג צריך לומר דמיירי בשתק ולבסוף צווח, שמכיון שחלות ההקדש היא מכח ה״תקפה״ לא עדיף הקדישה מתקפה (וכלשון רש״י באת״ל תקפה מוציאין מידו הקדישה אינה מקודשת: ״דלא אלים הקדישה מתקפה״), וכיון שבתקפה אם צווח מעיקרא לא מהני, אז גם בהקדישה כך, ואז בע״כ גם בהקדישה איירי דשתק ולבסוף צווח (ואמנם להלן בהשלמות, הערה ג׳, אנו מעירים שאפשר שלגבי ״מעשה״ הקדש ה״שתק״ וה״צווח״ לא חשובים).
יש מקום לחקור האם חלות ההקדש היא מאותה סיבה שגם התקיפה חלה, כלומר ״תקפה אין מוציאין״ רק משמש כגילוי וכסימן שהטלית עדיין בספק של שניהם עומדת, וההקדש הוא כמו תקיפה: כלומר יוצר עובדה בשטח, או שחלות ההקדש קשורה ג״כ לאפשרות המעשית של תקיפה, כלומר מאחר ויש לו אפשרות לתקוף וזה יישאר בידו אז זה גופא נותן לו ״יד״ בחפץ. ואמנם אפשרות זאת תלויה למעשה בשתיקתו של השני, אך כפי שמסביר הגריי״ו, אין השתיקה יוצרת את הזכות, והזכות היא משפטית מכח שהוא מוחזק לפנינו והשתיקה היא רק כדי לבטל את ״כח״ הצוויחה (ואפשר שמכח האפשרות תפיסה בפועל הוי הטלית לא רק שלו אלא אף ברשותו. ואמנם גם עפ״י הדרך הראשונה שחלות ההקדש היא מאותה סיבה שיכול לתקוף, אפשר דזה ייחשב ג״כ ברשותו, דסוף סוף הוא אחוז בטלית). ואילו לא היתה שום אפשרות לתפוס, אז גם אם היינו רואים את החפץ כמוטל בספק כל עוד שלא נפסק יחלוקו, אין ההקדש יכול לחול גם אם באופן מופשט יש כאן ספק, אך כיון שבסופו של דבר למעשה אין לו שום אפשרות להוציא את זכויותיו לפועל הרי זה כאילו אין לו שום ״יד״ בחפץ. ומה ש״כלפי שמיא גליא״ שזה שלו אין די בכך שיוכל בפועל להקדיש כי הזכות להקדיש תלויה ב״ממונות״ שיש לו בחפץ ואם אין לו שום אפשרות לממש את הדבר ״בעולם המעשה״ לא בדיינים אף לא בדרך תפיסה אין ההקדש יכול לחול, אך ברגע שיכול בפועל לתפוס אין זו רק זכות ״כלפי שמיא״ אלא היא גם מוכרת ע״י בי״ד, ושאלת הגמ׳ עד כמה זכות זו מקנה לו ״ממונות״ לענין הקדש. ומסקנת הסוגיא בדף ז׳,א ד״ממון שאין יכול להוציאו בדיינים הקדישו אינו קדוש״ — פירושה שלענין הקדש ה״ממונות״ היא רק אם ניתן לממש מכוח בית דין, אך אפשרות תפיסה אינה מכוח בית דין, ולכל היותר בית דין נותנים לכך ״הכשר״ בדיעבד.
(נציין שמתוך דברי הגמ׳ ״כיון דאמר מר אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט דמי״ משמע שלא רק הגילוי והסימן שהטלית עדיין בספק עומדת, ולא רק זכות התקיפה בפועל הם שנותנים תוקף להקדש, אלא שעצם מעשה ההקדש כולל בתוכו כביכול את התקיפה. ושמא דברים אלו בגמ׳ הם רק שיגרא דלישנא הבאים להבליט שההקדש אינו נופל בתוקפו המשפטי ממעשה תקיפה). ור׳ צבי לוי העיר לי שגם עפ״י ההבנה שחלות ההקדש היא מכוח זכות התקיפה, עדיין זקוקים אנו ל״אמירתו לגבוה״, שהרי זה ברור שזכות התקיפה לא מקנה לו זכות ממונית שיוכל עפ״ז למכור, ובע״כ שיש כאן דין מיוחד בהקדש: א. זכות התקיפה נותנת לו ״יד״. ב. ע״י שהקדיש הוא מימש את אותה זכות, כי אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט.
ועפ״י הדרך השניה יובנו היטב דברי רבה בהמשך הגמ׳ בענין ספק בכורות, שמוכיח דבע״כ הקדושה באה מאליה —ואינה פועל יוצא מזה שהוי ממון כהן— שהרי אם תקפה מוציאין אותו מידו (עי׳ לקמן בהסבר שנותן הגריי״ו עפ״י שיטת הרמב״ם). ולכאורה מה הראי׳, סוף סוף הבכור נשאר בספק גם אם נימא מוציאין, ועדיין הוא בגדר ספק ממונו של כהן. ולגבי ספק בכור אי אתה יכול לומר שזה שמוציאין זהו סימן וגילוי שבעה״ב הוא כאילו וודאי בעלים על הוולד! אלא בע״כ כיון שלמעשה אין לו שום אפשרות לזכות בבכור, לא בדיינים ולא במעשה תפיסה, ממילא זה נחשב שאין לכהן שום ״יד״ בבכור.
*
ועפ״י האמור יש דיוק נפלא בלשון הר״ן —שיסוד דבריו מובא לעיל— בבא מציעא ו׳,ב: בד״ה ״ואת״ל תקפה א׳ בפנינו אין מוציאין אותה מידו״ הוא כותב בהתחלה, על הצד שתקפה מוציאין אותה מידו, ״הרי אין לו לזה חלק כלל באותו חציה כדי שתהא מקודשת״ עיי״ש. ואח״כ, על הצד שתקפה אין מוציאין אותה מידו, הוא כותב ״או דילמא כיון דהשתא מיהא הא לא תקפה ואינו שלו לשום דבר, אף לענין הקדש אינה מקודשת״. ואח״כ כשחוזרת ועולה האפשרות של תקפה מוציאין מידו, עפ״י דברי רבה, הוא כותב ״וכיון שאינו ממונו כלל לשום דבר היאך הוי קידושי מכוחו״.
וכפה״נ זהו כללו הלשוני: היכא שאין למקדיש שום אפשרות לקבל, לא ע״י דיינים, ולא ע״י תפיסה הרי לשון הר״ן הוא: שאין לו ״כלל״ חלק בדבר, והיכא שאין לו אפשרות לקבל ע״י דיינים אך ע״י תפיסה כן, אז הלשון הוא ״אינו שלו לשום דבר״ בלי ״כלל״. ודברי הר״ן בדיוקם הלשוני קילורין לעיניים.
*
ולכאורה היה מקום לומר שאם זכות התפיסה אינה משמשת רק כגילוי אלא היא היא המעניקה לו למעשה ״יד״ בחפץ, אפשר וההקדש יחול לא רק מספק אלא אף בתורת וודאי, דסוף סוף למעשה הוא יזכה בחצי השני אם יתפוס ודי לנו ב״יד״ זאת כדי שההקדש יחול כוודאי. ומהר״ן משמע שבזכות ״יד״ זאת ההקדש רק חל מספק. וצ״ל דכיון דסוף סוף גם ״יד״ זאת שיש לו, שאין מוציאין מידו אם תפס, באה מכח ספק ממון שיש לו בכל הטלית, דיו לבא מן הדין להיות כנידון.
הערה ג׳: אז אין די באפשרות התפיסה כדי שהטלית תיחשב ל״שלו״ או ״ברשותו״. אמנם אם כבר תקף הרי בדיעבד הדיינים נותנים ״הכשר״ למעשה התקיפה וע״כ וודאי שההקדש יחול (ועפי״ז יובן שרש״י הדגיש בד״ה הקדישה: ״בלא תקפה״, והאחרונים התקשו בזה שהרי למ״ד תקפה מוציאין אותה מידו מאי נפקא מינא אם תקף או לא. ולעיל רמזנו על הסברו של בית הלוי. ואפשר שרש״י רצה להבליט שהשאלה כולה של הקדישה היא במצב של קודם תקיפה, כי אחר תקיפה הנתונים משתנים לחלוטין אם נימא תקפה אין מוציאין. והשווה עם מש״כ במהר״ם שי״ף).
״שלו״ או ״ברשותו״
והאם החיסרון הוא מצד שחסר ב״שלו״ או שחסר ב״ברשותו״ תלוי בגירסאות, האם גורסין את הפיסקה ״וכתיב איש כי יקדיש את ביתו, מה ביתו ברשותו אף כל ברשותו״, עי׳ בשיטה מקובצת. ומרש״י בבא מציעא ו׳,א ד״ה לעולם אימא לך, משמע שגרס שהחיסרון מצד ״ברשותו״. וצ״ל לפי״ז שבמסקנת הגמ׳ ז׳,א שכל ממון שאינו יכול להוציאו בדיינים הקדישו אינו קדוש מתהפכין הדברים: בהתחלה חשבנו שמצד ״שלו״ ההקדש יכול לחול לפחות מספק, ורק הדרישה שזה יהיה גם ״ברשותו״ היא המבטלת את ההקדש. אך במסקנה —דמדובר במסותא מקרקעי, ושם הרי אין חיסרון של ״ברשותו״— אז בע״כ ״ממון שיכול להוציאו בדיינים״ בא להגדיר בעלות, בכל אופן לגבי ענייני הקדש: אם אינו יכול להוציאו בדיינים אינו נחשב לבעלים על החפץ גם אם כלפי שמיא גלוי שהוא שלו, וגם אם בי״ד יתנו ״הכשר״ בדיעבד אם יתפוס [וראה בענין זה בדבר אברהם ח״א בסופו בקונטרס מסגרת זהב בקטע הראשון ולהלן בד״ה ואין לומר].
ואפשר לקשר עם מה שכותב הגריי״ו בסי׳ ל״ד, בסוגיית ״אבודה ממנו ומכל אדם״, בהסבר דין יאוש בעלים ודין אבודה ממנו ומכל אדם, שהיסוד אחד הוא לשניהם שהתורה צמצמה את רכושו הפרטי של האדם והגבילה זכותו בתחומים ידועים, וע״כ כשהוסר הדבר לגמרי מלבו חדלה אדנותו והחפץ חוזר לאדון כל הארץ והוא התירה למי שמצאו. וכן הוא כשאבודה ממנו לגמרי נפקע בעלותו מאליה. כמו״כ ניתן לומר שאם אין בכוחו להוציאו בדיינים, הרי היא ״אבודה ממנו״ מבחינה משפטית, ודי בכך כדי שתפקע בעלותו מאליה (לפחות לגבי כוחו להקדיש).
שיטת רש״י במסותא ובספק בכור לאור הגריי״ו
עפ״י דרכו של הגריי״ו יובן נפלאות פי׳ רש״י במסותא ובספק בכורות. במסותא רש״י אינו מזכיר כלל ענין שתק וצווח, ודווקא בספק בכורות הוא מזכיר זאת (ד״ה המוציא מחברו עליו הראיה) [ועי׳ ג״כ מש״כ המהר״ם על שיטת תוס׳ לגבי מסותא בד״ה הקדישה בלא תקפה מהו — קטע ב׳]. במסותא ה״שתק״ וה״צווח״ לא קובעים מאומה, כי הדין הוא כל דאלים גבר (עי׳ תוס׳ ד״ה והא הכא דכי תקפה כהן) ומי שיתפוס זה יהיה שלו גם אם השני יצווח מתחילה ועד סוף. וע״כ שם ישנה זכות תפיסה טהורה בלי שיש צורך להעמיד ב״שתק ולבסוף צווח״, ואם כללית זכות תפיסה דיה כדי שלמקדיש תהיה ״יד״ להקדיש, הרי וודאי גם במסותא הדין כך. אמנם מאידך גיסא אם נכריע במסותא שיכול להקדיש אין זה עדיין ראי׳ גמורה למקרה של טלית, כי במסותא זכות תפיסה ניתנת לו לכתחילה ע״י בית דין, בעוד שבטלית אין כאן ״גושפנקא״ מצד הבית דין ללכת ולתפוס, אלא שאם תפס לא מפקינן מיניה, ואין זאת אותה ״יד״ כמו במסותא (והדבר מתבטא ג״כ בזה שבטלית, ע״מ שזכות התפיסה תצא לפועל בעינן ג״כ שתיקה מצד הנתקף). ועוד, במסותא אין כאן שום מוחזק בעוד שבטלית הרי השני מוחזק בחלק שלו (ואמנם מחילוק זה יוצא החילוק הראשון שבמסותא הדין כל דאלים גבר משא״כ בטלית).
וע״כ עיקר הראי׳ לגבי טלית היא מספק בכורות, ששם הדין הוא שהמוציא מחברו עליו הראי׳, כלומר שאם תפס כהן לא מפקינן מיניה. ושם חייב רש״י להעמיד בהיכי תמצא שהישראל שתק והדר צווח, כי רק בהיכי תמצא כזה באה לידי ביטוי במלואה זכות התפיסה של הכהן, כי אז השתיקה והצוויחה מבטלות זו את זו ואין השתיקה מהווה הודאה, מחילה (או הסכמה מצד בעל הבית לשינוי המוחזקות), ומאידך אין הצוויחה אוסרת על בית דין להתייחס לשינוי המצב, ואז ניתן להוכיח שזכות תפיסה דיה מבחינה ממונית כדי שע״י יחולו ג״כ דיני הקדש. וממילא ק״ו שגם במסותא ששם יש למקדיש זכות תפיסה לכתחילה — הדין כך, וגם בטלית את״ל תקפה אין מוציאין מידו הרי אם הקדישה מקודשת.
(ומה שרש״י לא הזכיר שתק לגבי הטלית שהקדישה, צ״ל שלדעתו ה״שתק״ וה״צווח״ חשובים הם ביחס למעשה תפיסה אך לא ביחס ל״מעשה״ הקדש. כי ממ״נ אם נאמר שיש לו ״יד״ וזכות ממונית בגלל אפשרות התפיסה שישנה בידו, אז הצוויחה של השני לא תוכל למנוע את חלות ההקדש מספק, ואם אין לו ״יד״ אז השתיקה שבאה אח״כ לא מעלה ולא מורידה כי סוף סוף בשעה שהקדיש עדיין לא היתה לו ״יד״ — וזאת בניגוד לשיטת תוס׳ ד״ה הקדישה בלא תקפה מהו, שע״י ההודאה הפכה הטלית כפיקדון שיש לו ביד אחרים ויכול היה להקדישה, והשווה עוד עם מש״כ הגריי״ו להלן סי׳ ל״א למה רש״י לא הזכיר ענין שתק לא בהקדישה ולא במסותא).
אך אם נימא שהכהן יוכל להחזיק בוולד רק אם הישראל שתק מתחילה ועד סוף, אין כאן סימן והוכחה על זכות תפיסה, ומאידך אם נימא שזכות הכהן שתפס להחזיק בוולד גם אם הישראל צווח מתחילה ועד סוף, שוב אין כאן סימן והוכחה, כי בע״כ אתה חייב לומר שמה שהכהן יכול להחזיק בוולד היינו מפני שמראשית בואו של הוולד בעולם הוא היה מונח בספק, ואף פעם לא נעשה הישראל מוחזק בדבר (ועי׳ בתשובות הרשב״א סי׳ שי״א שע״מ ליישב שיטת הרמב״ם הפוסק תקפו כהן אין מוציאין אותו מידו מחלק בין ספק בכורות ששם לא היתה מעולם חזקת מרא קמא, וספק פדיון פטר חמור, שעד שלא פדאו היה הישראל וודאי בעלים על הטלה), וממילא א״א ללמוד מהו כוחה של תפיסה במצב שבו יש מוחזק ממש בדבר.
ורבה דחה את הראי׳ מספק בכורות כי שם הקדושה באה מאליה. ובסוף הסוגיא הגמ׳ מסיקה שבמסותא זהו ממון שאינו יכול להוציאו בדיינים וע״כ אם הקדישו אינו קדוש. ואם במסותא ששם זכות התפיסה ניתנת לכתחילה ע״י בית דין, אין זה נחשב ממון שיכול להוציאו בדיינים, ק״ו בטלית, וע״כ גם את״ל תקפה אין מוציאין אותה מידו, הקדישה אינה מקודשת.
ז הקשיתי על העמודי אור, דגם עדותם על הטביחה נגמרה רק אחר שעבר זמן תוך כדי דיבור מעדותם וכו׳. ועי׳ ג״כ בשו״ת אחיעזר יורה דעה ריש סי׳ כ״ה שהתקשה בזה, וראה דברי יחזקאל סי׳ כ״ז אות י׳, ובהשמטות שם, ובשערי יושר שער ה׳ פ׳ כ״ב.
ח אך שיטה זאת היא שיטה מאד מחודשת. ראה דבר אברהם ח״א סי׳ א׳ אות י״א מש״כ בזה.
ט ועפי״ז אין כבר צורך להגיע לזה שהפיקדון והקדש ״באין כאחד״, אלא זה נהיה פיקדון עוד טרם שהקדיש ע״י שהי׳ בכוונתו להודות ועיקר החידוש עפ״י הגריי״ו שכבר אין צורך לומר ששיטת תוס׳ כדעת בעל המאור (שאם הגזלן רוצה להחזיר אין כבר חיסרון של אינו ברשותו), דאף הרמב״ן יודה כאן דלא בעינן שהחפץ יוחזר ממש לבעלים ע״מ שיוכל להקדיש.
ויש אולי להביא רעיון נוסף: כאין הטלית לא יצאה מעולם מרשותו של ה״נגנב״ דהא הוא מחזיק בו כל העת, אלא שהשני שבא והחזיק ג״כ בטלית בטענת שלי היא ״חסם״ את רשותו של הבעלים. אך ברגע שמוותר על טענתו ותביעתו, מתבטלת ה״חסימה״ מעצמה והטלית ברשותו כמקודם, וע״כ גם הרמב״ן יודה דיכול להקדיש (והגריי״ו הדגיש יותר את הצד של הגזלן, שלא היה כאן קנין גזילה ממש, ובסברא זאת הדגש הוא על ה״נגזל״ שכל העת מחזיק בטלית).
י וע״כ מדין הלכות גזילה חייב הוא להחזיר את גוף הוולד, ע״מ שעל ידי כך יקבלו הבעלים חזרה את ההנאה המקורית, שהיא האפשרות לבחור את הכהן אשר חפץ ביקרו. והתירוץ השני סובר כנראה שלא שייך להחיל את כללי השבת הגזילה על טובת הנאה שכל כולה ענין מופשט, והדבר הממשי שבה הוא רק השיווי הממוני של אותה הנאה מופשטת, ורק שיווי זה הוא גזל ממנו כשתפס את הוולד.
ואפשר להוסיף, שכאן אולי בכלל היו נמנעין הבעלים מלתת לאיזשהו כהן כיון דההלכה היא המוציא מחברו עליו הראי׳, וממילא אינם יכולים לתבוע שהפסידו להם זכות זאת שממילא לא התכוונו להשתמש בה. אך לפי״ז קשה כיצד בכלל יכולים לתבוע שישלמו להם דמי טובת הנאה? ושמא טענתם היא שעכשיו שנחטף ניחא להם יותר אם זה הי׳ כהן אחר שהי׳ חוטף, ודמי אגמת נפש שנגרמה להם הם הם הטובת הנאה! אך לפי״ז מובן שאינם יכולים לתבוע שיוחזר להם את עצם האפשרות לכתחילה לתת ממש למי שליבם חפץ (והעירוני שכיוונתי בזה למחנ״א הל׳ זכייה סי׳ ח׳ בסופו, שתי׳ כן לקושיית התוס׳, וכן בדברות משה. ואמנם יש מקום לבע״ד לחלוק על כל הסברא הנ״ל — דאדרבה אם הסיבה שהבעלים לא התכוונו להשתמש בזכותם לבחור בכהן שירצו היא בגלל שכוונתם לשמור את הדבר לעצמם, הרי אין לך ״טובת הנאה״ גדולה מזו!).
והנה בקצות החושן סי׳ ער״ה ס״ק א׳ הביא את מש״כ התוס׳ שאינו יכול לתבוע רק טובת הנאה למ״ד טובת הנאה ממון, והסיק מכוונת התוס׳ שאין לבעלים כלום בגוף המתנות, וזה שלא כריטב״א סוף פרק האיש מקדש (קידושין נ״ח,ב) דכתב בגונב תרומה דלמ״ד טובת הנאה ממון חשוב הוא כאילו כל התרומה שלו לגמרי וצריך הגנב לשלם כפי ערך כל התרומה. כלומר לשיטה זאת טובת הנאה מקנה ״יד״ לבעלים בתוך ה״חפץ״ ממש.
ועפי״ז העיר הרה״ג ר׳ בן ציון פריימן (שליט״א) [זצ״ל] דאפשר שבזה גופא חולקין שני התירוצים של תוס׳, דלתירוץ ראשון טובת הנאה היא בתוך ה״חפץ״ וממילא אם אינו ממכירי כהונה חייב להחזיר, ולתירוץ השני טובת הנאה היא מחוץ ל״חפץ״ (ואמנם הקצות כתב דלריטב״א תתעורר קושיית התוס׳ למה לא יכולים הבעלים לומר שרצונם ליתן לכהן אחר והשאיר בצ״ע. וצ״ע למה לא תירץ דהריטב״א אזיל שפיר עפ״י תירוץ הראשון שתירצו ״במכירי כהונה״).
ויש הבדל גדול בין דרך זאת לדרך הגריי״ו, דלדרך זאת שני התירוצין חולקין ב״הלכות טובת הנאה״ בעוד שלפי הגריי״ו המחלוקת עיקרה בהלכות גזילה (ולתירוץ א׳ — גם אם נאמר שאין לבעלים כלום בגוף המתנות חייב הוא להחזיר את גוף המתנה מדין והשיב את הגזילה אשר גזל).
והמשך התוס׳ ק״ק לדרך זאת הבנוייה על הקצות. אם תוס׳ באו להוכיח מפרק הזרוע שאין צורך להחזיר את גוף המתנה, כלומר שחזינן שטובת הנאה היא דבר שמחוץ ל״חפץ״, אז מהי הדחייה ״דשמא מיירי כשאכלו״, ולכאורה מה בכך שאכל, ולמה לא יתחייב להחזיר, ומה זה גרוע מגונב תרומה שצריך לשלם כפי ערך כל התרומה. ויש ליישב בדוחק, שהתירוץ הראשון אינו סובר לגמרי כריטב״א שהוי ממש שלו אלא שהטובת הנאה כלולה בתוך המתנה, ואם המתנה איננה אז אזלא לה טובת הנאה.
ואמנם ההבנה הפשוטה בתוס׳ שלא באו להוכיח מפרק הזרוע שהדין כתירוץ שני ולא כתירוץ ראשון, אלא שבאו להוכיח שאפי׳ טובת הנאה אינו חייב לשלם (בניגוד למה שהעלו מקודם). אך גם עפ״י הבנה זאת ק״ק להבין דחיית התוס׳ ״דשמא מיירי כשאכלו״ דלכאורה מה בכך ולמה לא ישלם את טובת הנאה שהפסיד לבעלים. וצ״ל שגם טובת הנאה, אפי׳ שהיא מחוץ ל״חפץ״, אין לה קיום עצמי והיא צמודה גם אם אינה בתוכה (והעירוני שבחידושי ר״ח מטעלז נגע בזה).
ומש״כ הגריי״ו לבאר דברי התוס׳ במש״כ, כדאמרינן התם המזיק מתנות כהונה וכו׳, ראה בקהילות יעקב ב״מ סי׳ ט׳, מש״כ בשם גיסו החזו״א, שזה כעין דברי הגריי״ו. וכן בחי׳ הגר״ח מטעלז שכתב כן.
כ וממילא נחשב התוקף לתופס ברשות, וממילא מועילה תפיסה היכא שתפס ברשות. אולי כוונת הגריי״ו לרמב״ן בסוגייתנו שדן באריכות מתי מועילה תפיסה ומתי לא, ונותן בזה כמה כללים, והוא מכניס את ענין תקפה אחד בפנינו וענין תקפו כהן במסגרת הלכות תפיסה, וז״ל: ״... וכן נראה לי דעיקר מפקינן מיניה למדנו לענין שאר תפיסות כגון המחליף פרה בחמור וכיוצא בה דאי תפס בסהדי מפקינן מיניה. הא למה זה דומה למי שטוען את חברו מנה לי בידך והלה אומר אין לך בידי, דאי תפיס בעדים מפקינן מיניה, לא שנא ברי וברי ולא שנא ברי ושמא כגון מנה לי בידך והלה אומר איני יודע דפטור, ואי נמי תפס מפקינן מיניה, והיינו תקפה אחד בפנינו וצווח, שמוציאין אותה מידו בברי וברי, ותקפה כהן, שמא ושמא ומוציאין מידו״.
ובהמשך מביא הרמב״ן שבמקום שתפס ברשות לא מפקינן מיניה, ומכח זה אפשר להבין בכוונת הרמב״ן שהא דלא מהני כשתקף בפנינו וצווח כי זה נקרא תפס שלא ברשות, ומכאן הסיק הגריי״ו דאם שתק הרי זה כתפס ברשות.
ואמנם אפשר דהרמב״ן הדגיש את הצווח דווקא בטלית —ולא הזכיר זאת ביחס לתקפו כהן— כיון דשם זה ברי וברי אז שתיקתו מהווה הודאה, ומה שהרמב״ן לא הזכיר צווח במי שטוען את חברו מנה, אפשר כדברי הפני יהושע המובא לקמן ע״י הגריי״ו, דדווקא בטלית יש צורך בצוויחה —ע״מ ששתיקתו לא תתפרש כהודאה— כיון דהטלית עומדת בספק בשביל הבית דין. אך ק״ק שהרמב״ן לא הזכיר צווח גם בברי ושמא, ושם לכאורה ג״כ עלולה שתיקתו להתפרש כהודאה.
ועפ״י הגריי״ו דברי הרמב״ן מתפרשין היטב, דזה ברור שאם אחד נכנס לרשותו של השני ותפס ממנו דבר —כגון במנה לי בידך או בכהן שבא לתפוס את הספק בכור— שהתפיסה היא שלא ברשות ואין צורך בצוויחה ע״מ להכריז על כך! ורק בטלית ששניהם היו תפוסין בפנינו מתפרשת השתיקה כהסכמה שהנתפס יהיה המוחזק דממילא כבר הי׳ התוקף תפוס מקודם בטלית ולא עשה כאן ממש ״פריצה״ לרשות השני. ועוד, דהשתיקה יכולה להתפרש כהסכמה בדיעבד שיחול כאן דין של כל דאלים גבר (והשווה עם מש״כ לעיל בסי׳ כ״ח עפ״י הלבוש מרדכי). וע״כ רק מכח הצוויחה של הנתקף נחשב התוקף לתופס שלא ברשות.
*
ועי׳ בקצות החושן סי׳ קל״ח ס״ק ב׳ שדייק מרש״י שכתב בביאור המציאות של תקפה ״והרי כולה בידו קודם שנשבעו״, שהשתיקה אינה כהודאה על גוף הממון אלא כאומר איני נשבע וממילא אינו יכול לחזור בו. אבל אחר שנשבע תו לא אמרינן אודויי אודי ליה אפי׳ שתק מתחילה ועד סוף.
והדברים קרובים למש״כ הגריי״ו בהבנת הרמב״ן, אלא שלפי הקצות שתיקה פירושה וותור על השבועה, דהיינו על זכותו לפסק דין יחלוקו בעוד שלפי הבנתו של הגריי״ו ברמב״ן פירושה של שתיקה וותור על התפיסה (ולא על פסק דין), רק ממילא וותור זה יוצר בשביל בית דין מצב חדש שבו כבר אינו חייב להתערב ולמחות (עי׳ מש״כ לעיל סימן כ״ח בשם הרא״ש ריש בבא מציעא).
ל אך בחצי האחר הרי התוקף הראשון היה אחוז בו מתחילה, וכיון שעכשיו הוא צווח אז לא מועיל מה שחטפו ממנו, כי הצוויחה שלו היא ביטוי לטענתו שזה שלו ממש, וממילא לא איבד את זכותו בדין ״יחלוקו״. היוצא מזה, שמבחינה משפטית התקיפה השניה מחזירה את המצב לקדמותו, דהיינו כפי שהיה בעת שבאו לפני בית דין שניהם אחוזין בטלית, וזאת אעפ״י שעכשיו רק אחד אחוז בטלית. במילים אחרות, כיון שה״זכויות״ שהיו לזה שתקף ראשון באו לו ע״י מעשה תקיפה בכח שהיה שלא על דעת בית דין, הרי ״זכויות״ אלו מתבטלות מעצמן ע״י התקיפה החוזרת, ו״כח״ מבטל ״כח״. ואמנם הציור שבו רעיון זה —ש״כח״ מבטל ״כח״— יכול לבוא לידי ביטוי הוא רק כשבתקיפה הראשונה שתק הלה והדר צווח, דאם צווח כבר מתחילה, לא נולדו שום ״זכויות״ לתוקף, ואם שתק מתחילה ועד סוף הרי שתיקתו מתפרשת כהודאה ממש. מאידך בתקיפה השניה מדגיש הרמב״ם שאעפ״י שהלה צווח מתחילה ועד סוף חוזר המצב לקדמותו, כי רק אז בא לידי ביטוי בטהרתו הרעיון הנ״ל, כלומר דאעפ״י שבאופן כללי צוויחה מבטלת לגמרי כוחה של תקיפה, ואין בית דין מתייחס כלל לשינוי שנוצר —כיון שכל כולו ע״י מעשה שבכח, והשני שהי׳ חלש יותר לא הצליח למנוע את המעשה—, הרי בתקיפה השניה אין הצוויחה מבטלת לגמרי כוחה של התקיפה, כיון שזה שצווח עתה הוא עצמו ״זכה״ בטלית ע״י מעשה תקיפה. והגריי״ו בהסברו את שיטת הרמב״ם בחזר ותקף, נותן את הצד המשפטי של הרעיון הנ״ל.
ונמצא שישנן שתי דרגות למעשה תקיפה בפנינו:
— אם הלה צווח מתחילה ועד סוף, אין בית דין מתייחס כלל לשינוי שנוצר, וכלשון הגריי״ו לעיל, בהסברו את ה״היכי דמי״: ״... ואם הוא צווח, הרי ברור שא״א להתייחס למעשה התקיפה שהיה בפנינו, שהצליח אך ורק בגלל שהנתקף היה מדי חלש למנוע את הדבר, והעד: צעקתו (וכלשון הגמ׳ ״מאי הוה ליה למעבד״), וע״כ וודאי שבזה לא נוצר מצב חדש במוחזקות ולדידן עדיין המצב העומד בפנינו הוא ששניהם תפוסים בטלית״.
— אם הלה שתק ולבסוף צווח, אז בית דין מתייחס לשינוי במוחזקות שנוצר עקב מעשה התקיפה, אך כוחו של שינוי זה, שבא ע״י מעשה בכח, הוא כח זמני, ומעשה בכח אחר יכול לבטלו.
מ כי מה שלא מוציאין מידו הוא מטעם שהנתקף שתק (כלומר הסכים שהתוקף יהיה התפוס) וממילא הוי הדין כל דאלים גבר ועכשיו התוקף הוא המוחזק וא״א להוציא ממנו. ואמנם הרמב״ם לא הדגיש כרש״י דאיירי שהבעלים שתקו בעת שתפס הכהן. ואפשר שסובר דבספק בכור אין צורך בשתיקתו של הנתקף ע״מ שהכהן ייחשב למוחזק, דשם גם תפיסתם של הבעלים היתה כביכול בבחינת ״כל דאלים גבר״, ורק ״זכו״ בו מכח שנולד ברשותם (והשווה עם מש״כ בתשובות הרשב״א, הובא לעיל בסי׳ כ״ח, ב״השלמות״ הערה ג׳, בהסבר שיטת רש״י).
E/ע
הערותNotes
הערות
Gemara
Peirush

כותרת הגיליון

כותרת הגיליון

×

Are you sure you want to delete this?

האם אתם בטוחים שאתם רוצים למחוק את זה?

×

Please Login

One must be logged in to use this feature.

If you have an ALHATORAH account, please login.

If you do not yet have an ALHATORAH account, please register.

נא להתחבר לחשבונכם

עבור תכונה זו, צריכים להיות מחוברים לחשבון משתמש.

אם יש לכם חשבון באתר על־התורה, אנא היכנסו לחשבונכם.

אם עדיין אין לכם חשבון באתר על־התורה, אנא הירשמו.

×

Login!כניסה לחשבון

If you already have an account:אם יש ברשותכם חשבון:
Don't have an account? Register here!אין לכם חשבון? הרשמו כאן!
×
שלח תיקון/הערהSend Correction/Comment
×